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我國民法合同概念辨析
[內(nèi)容摘要]合同包括各種效力不同的合同,但是合同有時也用作“有效合同”的簡稱。絕大多數(shù)合同都是債權(quán)合同,債權(quán)合同與非債權(quán)合同也確有很大區(qū)別,但這不應(yīng)導(dǎo)致否定其他民事合同的存在以及這些民事合同作為合同的共性!逗贤ā芳冗m用于有效合同,也適用于無效合同和效力不確定的合同。《合同法》適用于它未曾具體規(guī)定的債權(quán)合同,其中有關(guān)合同成立與一般效力的規(guī)定還應(yīng)當(dāng)適用于其他民事合同。但是《合同法》不適用于不具法律行為性質(zhì)的協(xié)議,也不能適用于企業(yè)承包、租賃等旨在解決股東與公司之間關(guān)系的“合同”。
[關(guān)鍵詞]合同有效合同民事合同債權(quán)合同法律行為公司章程
一、引言
1999年3月15日由第九屆全國人民代表大會第二次會議通過的《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第二條規(guī)定,“本法所稱合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。”
比較一下《民法通則》的合同概念。《民法通則》第85條規(guī)定:“合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議,依法成立的合同受法律保護(hù)!庇捎谡麄民法都是調(diào)整平等主體之間的民事關(guān)系的,《民法通則》第85條“當(dāng)事人之間”與《合同法》“平等主體的自然人、法人、其他組織之間”措辭雖然不同,意義卻毫無二致。“民事關(guān)系”也無非是“民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系”的簡稱。因此從純文義解釋的角度來看,《民法通則》第85條與《合同法》第二條的合同概念是相同的。
但問題到此遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束,由于《民法通則》的合同定義出現(xiàn)在“債權(quán)”一節(jié)中,而且第85條合同的定義緊接在第84條債權(quán)的定義之后,再加上《民法通則》在其他部分不使用“合同”一詞而使用“協(xié)議”一詞,依體系解釋方法和法意解釋方法,第85條中的“民事關(guān)系”一詞顯然應(yīng)作限縮性解釋,解釋為“債權(quán)債務(wù)關(guān)系”[注1].換句話說,我國《民法通則》中的合同概念,僅僅是債權(quán)合同的概念。
《合同法》的合同概念是否也限于債權(quán)合同呢?由于《合同法》第二條第二款將“婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議”排斥在《合同法》的適用范圍之外,實(shí)際上《合同法》的合同概念仍然是債權(quán)合同的概念,與《民法通則》的合同概念完全一致。
關(guān)于《民法通則》中的合同概念,梁慧星先生曾把它界定為旨在發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系的民事法律行為[注2];但是他對合同概念的闡釋存在著兩個明顯的問題。首先,梁文把合同限定為合法行為,將無效合同排斥在合同的范圍之外,那么無效合同不叫合同應(yīng)該叫做什么,不歸合同法調(diào)整應(yīng)該歸什么法律調(diào)整?這種把無效合同、可撤銷合同排斥在合同范圍之外的做法,不但在理論上和實(shí)踐中難以貫徹到底,而且也不符合《民法通則》的規(guī)定-《民法通則》第85條規(guī)定“依法成立的合同受法律保護(hù)”,言下之意就還有非依法成立的合同,法律對于這類合同將不保障當(dāng)事人意愿的實(shí)現(xiàn)。其次,梁文闡釋的本是《民法通則》第85條的合同概念,即債權(quán)合同概念,卻將文章取名為《論我國民法合同概念》,顯然有以偏概全之嫌。新頒布的《合同法》實(shí)質(zhì)上也把合同限定為債權(quán)合同,這相對于“經(jīng)濟(jì)合同”的概念是一種重大的進(jìn)步。[注3].由于大陸法系國家歷來把合同作為債的最重要根據(jù)加以規(guī)定,由于{合同法}中所規(guī)定的有名合同都是債權(quán)合同,再加上追求與《民法通則》規(guī)定的統(tǒng)-性的考慮,《合同法》把合同限定為債權(quán)合同是可以理解的。但是這一規(guī)定在邏輯上是否站得住腳,在實(shí)踐中是否有助于對各種合同關(guān)系的調(diào)整,還是不無疑問的。
二、合同與有效合同
我國民法中存在著兩個不同的合同概念,一個是包括有效合同、可撤銷合同、無效合同在內(nèi)的大合同概念,另一個是有效合同的簡稱。當(dāng)我們講“合同法”、“合同的訂立”、“合同的效力”、“無效合同”、“可撤銷合同”這些概念的時候,合同一詞顯然是在大合同的意義上使用的;當(dāng)我們講“合同必須信守”、“合同的解除”、“違反合同的民事責(zé)任”、“合同的變更”、“合同的履行”時,我們使用的是小合同即有效合同的概念。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)大,小合同的概念各有其用處;大合同概念有利于建立合同法的邏輯體系。在大合同概念之下,我們可以順理成章地使用“無效合同”、“有效合同”等概念。如果采納小合同概念,那么就只能把無效合同叫做“像是合同而又不是合同的行為、文件或法律關(guān)系”,而不能使用“無效合同”的概念,因?yàn)椤盁o效合同”采用屬加種差的定義方法定義便成了“無效的有效合同”,這是無法理解的。不過小合同概念直接反映了“自由訂立的協(xié)議具有法律約束力”這一合同法的基本精神,而且嚴(yán)格依大合同概念將導(dǎo)致“有效合同的履行”、。有效的買賣合同雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。這種很累贅的說法。英美法一般把合同定義為“有約束力的允諾”,使用的就是小合同的概念。[注4]但英美法在對合同進(jìn)行分類時又把合同分為有效合同、無效合同、可撤銷合同和不可強(qiáng)制履行的合同。[注5]我國《民法通則》和《合同法》秉承德國法系的傳統(tǒng),使用大合同概念,而在不會引起誤解的地方把“有效合同”簡稱為“合同”,在邏輯上是更加合理的。
梁慧星先生把合同概念與“民事法律行為”概念聯(lián)系起來闡釋,意在使我國民法和民法學(xué)的基本概念合理化,建立嚴(yán)密的民法邏輯體系。結(jié)果卻適得其反,其原因在于我國《民法通則》中的“民事法律行為”概念本身有問題!睹穹ㄍ▌t》中的“民事法律行為”概念并非像梁先生所說的那樣就是德國法系的“法律行為”[注6].《德國民法典》中的法律行為指一個或一組旨在發(fā)生法律效果的意思表示,這種意思表示可能是有效的、無效的或效力暫不確定的,因此《德國民法典》中有無效法律行為的概念。而在《民法通則》中,民事法律行為被定義為“公民或者法人設(shè)立,變更、終止民事權(quán)利和民事義務(wù)關(guān)系的合法行為”;也就是說民事法律行為總是有效的。梁先生既然把我國的民事法律行為概念誤作德國的法律行為概念,而合同在德國法系又被公認(rèn)為是最常見的法律行為,因此他很自然地就根據(jù)民事法律行為恒為有效的前提得出了合同恒為有效的結(jié)論。
關(guān)于《民法通則》民事法律行為概念的不合理性,董安生在他的博士論文中進(jìn)行過很有說服力的批判。他認(rèn)為:把民事法律行為規(guī)定為合法有效的行為,導(dǎo)致不便使用無效民事法律行為一語,只好使用“無效民事行為”來表達(dá)不能發(fā)生法律效果的表意行為,從而混淆了表意行為與非表意行為的區(qū)別;用合法性來界定民事法律行為,對表意行為進(jìn)行合法性評價,可撤銷的表意行為將無容身之地-如果是合法的,為什么可以撤銷呢?如果是不合法的,為什么不在一定期限內(nèi)撤銷又有效了呢?即使勉強(qiáng)用無效民事行為的概念來表達(dá)無效的表意行為,作為無效法律行為種概念的“無效合同”、“無效婚姻”、“無效遺囑”、“無效代理”又用什么概念來表達(dá)呢?[注7]除了他說的這些理由,用合法性來評價表意行為,還將損害憲法所宣稱要保障的言論自由!懊袷路尚袨椤备拍罴热淮嬖谥鲜鰡栴},我們就不應(yīng)當(dāng)用它來改造本來沒有問題的合同、婚姻、遺囑、代理等諸多法律行為的種概念,而應(yīng)當(dāng)用這些沒有問題的種概念來改造“民事法律行為”這一屬概念,使它恢復(fù)法律行為的本來面目。
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