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法律方法的異化及其危害論文

時(shí)間:2020-08-05 11:01:04 法律畢業(yè)論文 我要投稿

法律方法的異化及其危害論文

  內(nèi)容提要:司法過程中的法律方法是在司法實(shí)踐基礎(chǔ)上所作的理論總結(jié),而不是單純地依據(jù)法學(xué)理論進(jìn)行的邏輯歸納。筆者對(duì)目前法學(xué)理論界持有的法律方法必然具有正當(dāng)屬性的觀點(diǎn)表示質(zhì)疑,提出司法實(shí)踐中法律方法的異化問題,并剖析其異化的基本形態(tài)及危害。同時(shí),從社會(huì)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角論證法律方法的異化現(xiàn)象與司法資源交易行為的辯證關(guān)系,指出二者的相互依存、相互轉(zhuǎn)化、相互促進(jìn)必然會(huì)導(dǎo)致司法資源的市場(chǎng)化配置和運(yùn)作,形成司法方法的制度性****。

法律方法的異化及其危害論文

  關(guān)鍵詞:法律方法 法律方法的異化 司法資源的交易 司法資源的市場(chǎng)化配置

  1、何謂法律方法的異化

  1、1法律方法異化的具體含義

  法律方法 是指站在維護(hù)法治的立場(chǎng)上,根據(jù)法律分析事實(shí)、解決糾紛的方法。它大體包括三個(gè)方面的內(nèi)容:一是法律思維方式;二是法律運(yùn)用的各種技巧;三是一般的法律方法。

  根據(jù)上述定義,我們是否可以提出這樣的質(zhì)疑 :不是“站在維護(hù)法治的立場(chǎng)上”,根據(jù)法律分析事實(shí)、解決糾紛的方法是什么?在此有兩點(diǎn)需要說明:一是在提出這個(gè)疑問時(shí),我們已默認(rèn)法治具有明確、統(tǒng)一、現(xiàn)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn),以建立一個(gè)明確的論域和平等的對(duì)話平臺(tái);二是不論如何表述法律方法的定義,我們都可以對(duì)適用法律方法的目的本身提出質(zhì)疑。

  這個(gè)質(zhì)疑的提出在理論上是成立的。我們知道,體系內(nèi)的目的與方法是可以相互脫節(jié)甚至分離的,在法律體系內(nèi)同樣如此。首先是法律目的的主觀性決定了法律方法的滯后性,模式化的方法跟不上變化著的主觀目的,使目的與方法相脫節(jié)、分離,使得方法所具有的積極作用受到減損甚至消失,從而破壞、對(duì)抗目的的實(shí)現(xiàn)。其次,適用法律的主體對(duì)法律方法的工具性運(yùn)用,使得方法所具有的可操作性帶有主觀性,非正當(dāng)目的下的方法操作有可能將方法本身所具有的積極價(jià)值降至最小值,甚至產(chǎn)生消極性價(jià)值。第三,法律方法只能限制、約束,但不能禁止、消除非正當(dāng)性的目的。法律方法自身的客觀性不能完全對(duì)抗法律目的的主觀性。同時(shí),非正當(dāng)性法律目的的產(chǎn)生并不排斥法律方法本身的存在。第四,法律方法本身成立與否不以法律目的的性質(zhì)為條件。因此,從理論上講,不“站在維護(hù)法治的立場(chǎng)上”或不以“維護(hù)法治”為目的,同樣可以根據(jù)法律,運(yùn)用法律方法分析事實(shí)、解決糾紛。

  這個(gè)質(zhì)疑的提出在司法實(shí)踐中更是成立的。法學(xué)理論界、司法實(shí)踐界對(duì)此沒有足夠的認(rèn)識(shí)和研究,本文嘗試填補(bǔ)這一空缺,著重分析、探討之。

  在此,我們將這種不是“站在維護(hù)法治的立場(chǎng)上”,而根據(jù)法律分析事實(shí)、解決糾紛的方法稱之為法律方法的異化 。它是指在司法實(shí)踐活動(dòng)中,司法主體 基于對(duì)司法資源進(jìn)行交易的目的或其他非法治目的,運(yùn)用法律方法,規(guī)避法律、利用法律漏洞,或因錯(cuò)用、誤用、借用法律方法,改變或削減司法實(shí)踐活動(dòng)的程序公正或結(jié)果公正,致使法律方法喪失其所具有的特有屬性或積極作用的行為和現(xiàn)象。

  根據(jù)我國(guó)當(dāng)前的司法體制,司法的存在狀態(tài)一般可分為動(dòng)態(tài)的司法活動(dòng)和靜態(tài)的司法制度。本文探討的法律方法的異化問題主要存在于動(dòng)態(tài)的司法活動(dòng)過程中,可以更確切地稱之為司法方法的異化 。

  1、2法律方法異化與司法資源市場(chǎng)化配置

  法律方法的異化有其自身的規(guī)律性,依其在整個(gè)司法活動(dòng)中從量變到質(zhì)變的演化、發(fā)展過程,從理論上可劃分為以下層次:司法資源 交易行為——法律方法的異化——司法的方法性****——司法資源市場(chǎng)化配置。這種層次性涵蓋了以下內(nèi)容:司法資源的交易行為為法律方法的異化提供動(dòng)力和條件,其在量上的累積演變?yōu)橐?guī);姆煞椒ó惢;法律方法的異化又是司法資源交易行為實(shí)現(xiàn)的有效手段或方式,其規(guī)模化所導(dǎo)致的司法方法性****又侵蝕著正常的司法機(jī)體,誘使具有異化因素和性質(zhì)的司法管理制度出現(xiàn),從而使法律方法異化得到制度上的支持和保障;法律方法的異化與司法資源交易行為之間相互依存、相互促進(jìn)的辯證關(guān)系促進(jìn)著司法資源的市場(chǎng)化配置和運(yùn)作,形成司法方法的制度性****。

  司法資源交易行為是指司法資源交易雙方基于對(duì)合法權(quán)益或非法利益的追求,賣方(司法主體)為獲取各種權(quán)益出賣司法資源,買方(當(dāng)事人)為尋求法律救濟(jì)或逃避法律懲罰買入司法資源所進(jìn)行的各種形式的交易活動(dòng)。其實(shí)質(zhì)是司法資源商品化,成為司法主體手中的交易標(biāo)的。司法資源交易行為的規(guī)模化形成司法資源交易市場(chǎng),這種交易市場(chǎng)的非法性一旦得到具有市場(chǎng)化因素和性質(zhì)的司法管理制度的支持和保障,司法資源配置的公平效率兼顧性原則將逐漸被單純的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益性原則所取代,從而形成司法資源的市場(chǎng)化配置。這種市場(chǎng)化配置的實(shí)質(zhì)是指司法主體在司法實(shí)踐過程中,受各種權(quán)益需求的誘惑和驅(qū)動(dòng),為追求和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的最大利益化,用經(jīng)濟(jì)效益性取代在司法領(lǐng)域內(nèi)處于至尊地位的法律公正性,使得法律喪失其特有的公正屬性和主體資格,淪為司法資源交易市場(chǎng)的客體。正如資本主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下極易將人異化為貨幣的奴仆一樣將法律異化為權(quán)益的奴仆。

  1、3司法資源市場(chǎng)化配置的特點(diǎn)

  司法資源市場(chǎng)化配置的特點(diǎn):其一,司法資源交易市場(chǎng)永遠(yuǎn)是賣方市場(chǎng),賣主的身份、地位不可更改,市場(chǎng)產(chǎn)生之初就具有壟斷性。司法資源交易中的賣方憑借國(guó)家法律賦予的職責(zé)和司法權(quán)力,在享有國(guó)家一定報(bào)酬的同時(shí),又通過司法資源交易行為從買主手中獲取各種形式的“報(bào)酬”。這種“報(bào)酬”是他們憑借司法權(quán)力壟斷和司法知識(shí)壟斷無償從買主手中榨取的“利潤(rùn)”。這種“利潤(rùn)”與其他任何市場(chǎng)中的利潤(rùn)都不同,因?yàn)樗且該p害法律的正義和人的良知為代價(jià)而產(chǎn)生的。其二,司法資源交易者對(duì)法律所持有的公平正義信念在司法資源交易行為中轉(zhuǎn)化、敗壞成為精神商品。法律信念逐漸喪失而成為精神商品較為抽象,大的方面指社會(huì)的整體法律觀念被商品化,小的方面指司法資源交易參與者對(duì)法律觀念持有的商品化態(tài)度。具體地講,司法商人 每進(jìn)行一次司法資源交易,都是一次出賣法律良知的冒險(xiǎn),冒險(xiǎn)的收獲就是法律良知的價(jià)格?梢韵胂,有這樣一個(gè)市場(chǎng),里面充斥著把人的信念和良知作為商品的交易,其可怕程度就可想而知了。其三,在進(jìn)行司法資源交易過程中,交易各方共同遵守著一些心照不宣的內(nèi)部規(guī)則。這些規(guī)則始終隱藏在一些正式的司法管理規(guī)則的陰影中,實(shí)際承擔(dān)著分配****權(quán)力和利益的重任,其實(shí)質(zhì)是交易各方相互默認(rèn)對(duì)方的非法利益,以犧牲國(guó)家和他人利益為代價(jià),謀取自身利益。一般說來,根據(jù)被損害利益的形態(tài),可分為有形利益和無形利益。有形利益是指案件當(dāng)事人因司法資源交易行為而受損或喪失的應(yīng)得利益,它是一種能以貨幣形式表現(xiàn)的短期利益;無形利益是指因司法資源交易行為而受到侵蝕和損害的法律尊嚴(yán)和司法公正,它是長(zhǎng)期的、無形的、觀念上的利益,是國(guó)家和公眾的利益。在所有的司法資源交易活動(dòng)中,作為既得利益者或預(yù)得利益者的交易方,為了提高交易的安全系數(shù)和成功率,一般都最大限度地犧牲無形利益,而盡量縮小對(duì)有形利益的侵害。

  2、法律方法異化的基本形態(tài)

  2、1法律方法異化的案例模式

  法律方法的異化一般存在于案件的`具體審理過程中,F(xiàn)選用以下具有一般性的案件,剖析其存在的基本模式。

  某一買賣欠款糾紛案件 中,有債權(quán)人甲及其利益代理人 ,債務(wù)人乙及其利益代理人。案件基本標(biāo)的額為2萬(wàn)元 (其中含利潤(rùn)2000元),相關(guān)的預(yù)得利益 數(shù)額為4000元,案件受理費(fèi)、委托律師費(fèi)、交通費(fèi)等法定費(fèi)用數(shù)額共為2000元。該案訴至法院后,債權(quán)人甲訴訟請(qǐng)求的最高取得利益數(shù)額為20000+4000+2000=26000元,最低取得利益數(shù)額為20000-2000=18000元。當(dāng)該案件由法官A處理時(shí),在案件事實(shí)基本清楚的情況下,存在以下裁判結(jié)果:

 。1)接受甲的交易條件,滿足其訴訟請(qǐng)求,確定乙償還數(shù)額為26000元,簡(jiǎn)稱正常處理。

  (2)在不違背法律、法規(guī)具體規(guī)定的情況下,接受乙的交易條件,滿足其不合理答辯請(qǐng)求,確定乙償還數(shù)額為18000元,簡(jiǎn)稱不盡合法處理 。

 。3)在法律、法規(guī)允許的調(diào)整范圍內(nèi),考慮到甲、乙雙方提出的交易條件,確定乙償還數(shù)額為22000元左右。簡(jiǎn)稱折衷處理 。

  從上述案例可以看到,一個(gè)案件在法律法規(guī)允許的范圍之內(nèi),可以有三種不同的裁判結(jié)果存在。確定何種裁判結(jié)果并不是由法律方法自身所決定,而是由法官的裁判目的所決定,法律方法僅是置于法官裁判目的之下可供選擇的操作手段。一旦案件裁判結(jié)果成為法官與當(dāng)事人的交易籌碼,對(duì)案件的裁判在本質(zhì)上將還原為在各種可能性之間的選擇。那么,法官的裁判目的便會(huì)把法律方法變?yōu)槠渲\取私利的工具或手段,最終導(dǎo)致法律方法的異化。正如美國(guó)法學(xué)家史蒂文.J.伯頓所講:“當(dāng)法官基于法律理由而判決時(shí),他們就是在法律之內(nèi)進(jìn)行判決的。然而,在法律之內(nèi)進(jìn)行判決并不能充分取得合法性! 由此可見,一方面案件裁判結(jié)果的可選擇性,是法律方法異化的一個(gè)基本前提,案件的三種裁判結(jié)果來源于三種不同趨向的法律方法,通過三種法律方法可以完成三種不同的交易目的;另一方面正是法律方法的可選擇性和可操作性,使得法律方法成為交易目的得以實(shí)現(xiàn)的杠桿或紐帶,使得不以維護(hù)法治為目的的裁判結(jié)果得以成為交易籌碼。

  2、2法律方法異化的具體表現(xiàn)形式

  一、法律思維的異化

  法律方法的核心是法律思維。法律思維一般是指司法主體在司法實(shí)踐過程中,以維護(hù)法治為目的,根據(jù)法律的品性,而形成的解決法律問題的一種合法性思維定勢(shì) 。我們知道,法律思維的實(shí)質(zhì)是其思維形式的規(guī)范性(合法性),而這種規(guī)范性的根據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)即是法律本身,但事實(shí)上,思維的主觀性是不可能總是與法律的規(guī)范性相一致,相統(tǒng)一的,思維本身存在著實(shí)質(zhì)與形式不一致的情況。也就是說,上述定義的必要前提——法律思維就是以維護(hù)法治為目的合法性思維,很明顯是一種理論上的理想主義,而不是對(duì)現(xiàn)實(shí)法律思維的真實(shí)反映,F(xiàn)實(shí)司法中,司法主體的思維總是與法律的規(guī)范性相脫節(jié)、分離甚至對(duì)立,而這種狀態(tài)大多數(shù)并不是以明顯的違法性思維定勢(shì)為表現(xiàn)形式的,總是界于或游離于合法與違法之間。

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