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試論我國商業(yè)秘密的刑事保護現(xiàn)狀

時間:2024-10-17 20:32:57 法學畢業(yè)論文 我要投稿
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試論我國商業(yè)秘密的刑事保護現(xiàn)狀

  論文摘要 商業(yè)秘密是市場經(jīng)濟的必然產(chǎn)物,對商業(yè)秘密進行有效保護將有利于維持社會的穩(wěn)定并促進經(jīng)濟的發(fā)展。本文以商業(yè)秘密的刑事保護為立足點,探討我國商業(yè)秘密罪在立法層面和司法層面存在的一些問題,為進一步的完善商業(yè)秘密的刑法保護提供依據(jù)。

  論文關(guān)鍵詞 商業(yè)秘密 刑事保護 刑法 司法

  一、引論

  商業(yè)秘密是市場競爭的必然產(chǎn)物。隨著改革開放的不斷深入和市場經(jīng)濟的逐步繁榮,我國遇到的商業(yè)秘密糾紛也越來越多,同時由于加入WTO后來自世界各國的知識產(chǎn)權(quán)保護壓力,我國開始對商業(yè)秘密加大保護。

  按照侵犯商業(yè)秘密所承擔的責任來看,可以將我國對商業(yè)秘密的法律保護分為民事保護、刑事保護和行政保護三大方面。其中刑事處罰,是法律制裁中最嚴厲的責任承擔方式。我國對商業(yè)秘密的刑事保護經(jīng)歷了從無到有、保護力度從弱到強的發(fā)展過程,在這個過程中,商業(yè)秘密罪的立法和司法實踐中也不可避免的出現(xiàn)了一些問題,亟待解決。本文從我國商業(yè)秘密的刑事保護方面的問題展開探討,希望能夠為商業(yè)秘密罪的完善提供一定的依據(jù)。

  二、從立法現(xiàn)狀看我國商業(yè)秘密的刑事保護

  (一)商業(yè)秘密罪的特征及分類

  商業(yè)秘密罪具體規(guī)定于我國《刑法》第二百一十九條,從該條款可以看出我國刑法規(guī)定的商業(yè)秘密體現(xiàn)為技術(shù)信息和經(jīng)營信息,其基本特征包括四個方面:首先,作為商業(yè)秘密,應(yīng)不為公眾所知悉,即具有秘密性,其次,作為商業(yè)秘密的信息應(yīng)能夠為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益,即具有經(jīng)濟性;第三,作為商業(yè)秘密的信息應(yīng)具有實用性,是能夠?qū)嶋H操作解決生產(chǎn)經(jīng)營中的現(xiàn)實問題的信息;最后,作為商業(yè)秘密的信息還應(yīng)是經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的信息,即權(quán)利人在主觀上必須具有保密的意愿,并采取了適當?shù)谋C艽胧。這四者相輔相成,缺一不可,缺少任何一個,都無法構(gòu)成法律意義上的商業(yè)秘密豍。

  根據(jù)《刑法》第二百一十九條的規(guī)定,可以將商業(yè)秘密罪分為三種類型:

  首先,第(一)項和第(二)項的行為主體相同,前者強調(diào)非法獲取,后者強調(diào)非法使用,可以將第(二)項認為是第(一)項的補充,因而兩項合并為第一種類型。這一類型的特點是:商業(yè)秘密的來源具有非正當性,俗稱商業(yè)間諜行為,這種行為由于其獲取商業(yè)秘密手段的非正當性而被認為是最嚴重的一種侵權(quán)行為。世界各國也多將此種類型的行為以商業(yè)間諜罪等罪名納入刑法保護范圍。

  第二種類型是《刑法》第二百一十九條第(三)項規(guī)定的內(nèi)容,也可以稱為泄露商業(yè)秘密的行為。這種行為在法律上強調(diào)的是行為人和權(quán)利人之間存在合同上的保密約定,行為人違反了合同中約定的保密義務(wù)。在傳統(tǒng)上,這種存在于平等主體之間的違約行為屬于典型的私法調(diào)整的范圍;在當今世界范圍內(nèi),各國普遍采用的均是民事保護方式,極少見到將其納入刑法保護范圍。因此無論在歷史范圍內(nèi)、還是在世界范圍內(nèi)來看,我國《刑法》第二百一十九條對泄露商業(yè)秘密的行為的規(guī)定都較為嚴苛豎。

  第三種類型是《刑法》第二百一十九條規(guī)定的“明知或者應(yīng)知前款所列行為,獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密的”行為,一般也被認為商業(yè)秘密的間接侵權(quán)行為。其特征是行為人不是直接從權(quán)利人處獲取商業(yè)秘密。對于這種類型的侵犯商業(yè)秘密,在對“應(yīng)知”的解讀時多存在歧義。其中多有學者認為“應(yīng)知”的含義是應(yīng)當知道、但由于疏忽大意而不知道,因此該條款是對過失犯罪的規(guī)定;而考慮到這種類型行為屬于間接侵權(quán),其惡性明顯輕于前兩種類型,在前兩種類型行為僅規(guī)定了“主觀故意”才構(gòu)成犯罪的情形下,第三種類型的行為更不應(yīng)有過失犯罪的規(guī)定。此外還有學者認為前種觀點是對“應(yīng)知”的誤讀,該條款實際不包括過失犯罪的情形。無論是哪種觀點,有一點是統(tǒng)一的,即:該類型的侵犯商業(yè)秘密罪不應(yīng)包括過失犯罪。

  總結(jié)上述三種侵犯商業(yè)秘密的行為類型,可以將其概述為:刺探、泄露、使用三種形式,而將這三種類型均規(guī)定為犯罪的除了我國,僅有奧地利刑法典。即便如此,奧地利的刑法典對泄露和使用商業(yè)秘密的行為的刑罰均顯著輕于我國的規(guī)定豏。因此可以看出,我國對商業(yè)秘密的刑法保護的相關(guān)規(guī)定嚴于世界上大多數(shù)國家,包括大多數(shù)發(fā)達國家,而理論上商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的保護水平應(yīng)當與國家的經(jīng)濟和科技實力相一致,考慮我國現(xiàn)狀,業(yè)界內(nèi)多有學者提出應(yīng)修改法條,對目前商業(yè)秘密罪的第一種類型可予以嚴懲,而對目前商業(yè)秘密罪的第二、三種類型應(yīng)當放寬保護,不應(yīng)過多的使用刑法予以干涉。

  (二)商業(yè)秘密罪的入罪條件

  從《刑法》第二百一十九條的規(guī)定來看,商業(yè)秘密罪是結(jié)果犯,即需要達到一定的結(jié)果(重大損失或特別嚴重的后果)才入罪。然而,在商業(yè)秘密罪的構(gòu)成要件方面,《刑法》第二百一十九條對犯罪所造成的后果(重大損失和特別嚴重的后果)只是抽象化的進行了規(guī)定,沒有給出具體明確的界定。對此,最高人民檢察院、公安部于2001年4月18日聯(lián)合制定了《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》,在第六十五條中明確規(guī)定了侵犯商業(yè)秘密,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;(2)致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴重后果的。2004年12月,最高人民法院和最高人民檢察院又聯(lián)合發(fā)布了司法解釋,其中在第七條規(guī)定了:實施刑法第219條規(guī)定的行為之一,給商業(yè)秘密的權(quán)利人造成損失數(shù)額在50萬元以上的,屬于“給商業(yè)秘密的權(quán)利人造成重大損失”。

  然而,對于商業(yè)秘密的價值如何評定,在刑法條文和現(xiàn)行司法解釋中均沒有明確的、具體的規(guī)定,業(yè)界對商業(yè)秘密的價值評估方式以及損失數(shù)額的計算方式存在多種爭議,這種現(xiàn)象違背了刑法的穩(wěn)定性和明確性原則,對罪刑法定原則提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

  (三)商業(yè)秘密罪的刑罰規(guī)定

  《刑法》第二百一十九條將侵犯商業(yè)秘密罪的刑罰設(shè)置為兩個檔次:一個是給權(quán)利人造成重大損失的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;第二個檔次是侵犯商業(yè)秘密造成特別嚴重后果的,處3年以上7年以下有期徒刑,并處罰金。

  再看世界各國刑法對侵犯商業(yè)秘密罪的法定刑規(guī)定,雖然各國規(guī)定的商業(yè)秘密罪的主要刑種也包括有期徒刑、拘役、罰金,但一般都會依照前述分析的各類型行為的社會危害性不同而規(guī)定了多個量刑幅度。

  確實,對于刺探、泄露、使用商業(yè)秘密的不同行為,其行為主體身份各有不同,侵犯商業(yè)秘密的具體手段或者方式也各有不同,行為人的惡性以及社會危害性也各有不同,因而各類型行為的刑事責任也應(yīng)當有所區(qū)別。反觀我國目前刑法規(guī)定,對侵犯商業(yè)秘密罪設(shè)置的法定刑檔次過少,不利于根據(jù)具體犯罪行為社會危害性及其程度的不同,在刑罰使用上予以區(qū)別對待,從而不利于罪責刑相適應(yīng)原則的貫徹落實豐。

  三、從司法現(xiàn)狀看我國商業(yè)秘密的刑事保護

  (一)商業(yè)秘密的界定者

  由于商業(yè)秘密是一個法律概念,其必須具有前述的四項特征;而商業(yè)秘密罪的判定必然以商業(yè)秘密的界定為前提。那么商業(yè)秘密的界定就成為司法實踐中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。應(yīng)該由誰來界定商業(yè)秘密?這個問題在刑事司法實踐中一直存在著較大的爭議和討論。目前的做法包括:由權(quán)利人一方出資委托專家鑒定是否屬于商業(yè)秘密。然而,由于種種原因,這種鑒定結(jié)論往往令人難以采信。因此也有建議將商業(yè)秘密的鑒定問題交由專門的鑒定評估機構(gòu)來進行認定豑。

  在商業(yè)秘密民事案件的審判中,多數(shù)學界人士和司法界人士持有的看法是:對商業(yè)秘密的判斷是一個法律問題,不應(yīng)交由法官之外的任何人來進行判斷或鑒定,而必須由法官親自進行判斷才能不失公允?紤]到刑法的特殊性,筆者認為,商業(yè)秘密刑事案件的審判更應(yīng)審慎、公平的進行,因此也應(yīng)借鑒民事審判的原則,由法官來作出是否商業(yè)秘密的判斷,即使委托鑒定也最多只能對商業(yè)秘密是否具有公知性進行鑒定。

  (二)先刑后民,還是先民后刑

  從目前的訴訟制度設(shè)計來看,知識產(chǎn)權(quán)民事案件均由中級法院審理,但是在侵權(quán)性質(zhì)上比民事案件更加嚴重的知識產(chǎn)權(quán)刑事案件卻仍由基層法院管轄。于是近些年來,在商業(yè)秘密糾紛中難免會出現(xiàn)一種傾向,有些人為了打擊競爭對手,先走刑事訴訟認定對手構(gòu)成犯罪,再進入民事環(huán)節(jié)打侵權(quán)之訴。由此出現(xiàn)多起在后面民事訴訟中不被認定為侵犯商業(yè)秘密、而在刑事訴訟中又被認為是刑事犯罪的情形。

  由于商業(yè)秘密刑事訴訟和民事訴訟均針對的是同一侵權(quán)行為,“先刑后民”的審理模式可能導(dǎo)致:在先的刑事判決認定被告人侵權(quán)并構(gòu)成犯罪,而在后的民事審判中卻認為被告的行為不構(gòu)成侵權(quán);或者在先的刑事判決認定被告人行為不構(gòu)成侵權(quán),而在后的民事審判中卻認為被告侵權(quán);無論哪種情形發(fā)生,民事判決都陷于尷尬的境地:若要和刑事判決保持一致就可能導(dǎo)致兩起錯案,若要堅持自己的判決則會和已經(jīng)生效的刑事判決相互矛盾。

  基于審慎的考慮,筆者認為,審理知識產(chǎn)權(quán)案件更推薦采用“先民后刑”。這是由于:商業(yè)秘密案件通常都比較復(fù)雜(如前所述,在商業(yè)秘密的界定、商業(yè)秘密價值的確定等方面都可能涉及專業(yè)知識),而刑事訴訟程序的審理周期又較短,刑事訴訟的基層法院審理與民事訴訟的中級法院審理相比較在專業(yè)知識、技術(shù)認定等方面也可能存在一定的欠缺,因而“先民后刑”的方式更利于把案件事實搞清楚,提高辦案質(zhì)量。為了防止部分企業(yè)為了打擊競爭對手而采用先刑后民的訴訟模式,建議將先民后刑的訴訟模式以強制規(guī)定的方式予以明確。

  (三)利用商業(yè)秘密罪的惡意競爭

  由于我國刑法對商業(yè)秘密犯罪的入罪門檻規(guī)定較低,拓寬了刑法的保護范圍,這導(dǎo)致在司法實踐中刑法逐漸成為技術(shù)創(chuàng)新的障礙,甚至淪落為企業(yè)間惡性競爭的工具。在一些企業(yè)利用商業(yè)秘密刑事訴訟惡意打擊競爭對手的案件中,有不少惡意不那么大的人因被指控侵犯商業(yè)秘密而入罪,而這些人不乏技術(shù)人才。有學者指出:在商業(yè)秘密保護方面,當前我國普遍存在民事案件泛刑事化的趨勢,越來越多的民事案件卻通過或企圖通過刑事手段來解決豒。如果任由這種趨勢的發(fā)展,將會給社會發(fā)展帶來不可彌補的巨大損失。

  四、總結(jié)

  綜上所述,我國商業(yè)秘密罪的刑法保護在立法規(guī)定中存在入罪標準和刑罰規(guī)定不夠明確具體的問題,同時由于對商業(yè)秘密罪的具體行為分類量刑不精確,導(dǎo)致對一些侵犯商業(yè)秘密的行為刑事處罰過于嚴重。從而在司法實踐中,引發(fā)了一系列問題。這些問題的出現(xiàn)使商業(yè)秘密罪的設(shè)定在一定程度上阻礙了技術(shù)創(chuàng)新、阻礙了市場經(jīng)濟的自由發(fā)展,并帶來一定的社會問題?紤]到刑法以剝奪人的自由為主要的制裁手段,其所具有的暴力強制性使它成為一把雙刃劍,用之不當則會對公民自由及社會秩序造成極大的威脅。而知識產(chǎn)權(quán)體現(xiàn)的更多是利益,具有很強的功利性,對侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為,更適宜利用民事手段來調(diào)整;對于嚴重的侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為,即使采用刑法進行調(diào)整,也應(yīng)以罰金刑為主,自由刑為輔。

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