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我國證券市場民事賠償制度芻議
但到具體操作層面,我們就會發(fā)現(xiàn)我國的證券法比較側(cè)重于刑事責(zé)任和行政責(zé)任的追究,忽視民事責(zé)任的承擔(dān)。證券法中規(guī)定法律責(zé)任的第十一章共有三十六條,其中三十三條是證券違法行為的行政責(zé)任,十八條論及刑事責(zé)任,而涉及民事責(zé)任的只有兩條。民事責(zé)任的缺位一望即知,法律責(zé)任制度嚴(yán)重失衡。因此,如何借他山之石,盡快建立我國的民事賠償制度,實(shí)為當(dāng)務(wù)之急。作者不揣陋見,愿求教于有識之士。
責(zé)任的性質(zhì)
關(guān)于證券欺詐民事責(zé)任的性質(zhì),學(xué)說上有契約說、侵權(quán)行為說及獨(dú)立類型說三種。但在行紀(jì)交易制度下,投資者并非買賣契約的當(dāng)事人,所以,即使對投資者造成損害,他也只能以行紀(jì)契約向證券經(jīng)紀(jì)商求償,而不能直接向加害人請求。這樣勢必導(dǎo)致受害人的損失無法得到補(bǔ)償,從而影響投資者的投資積極性,阻礙證券市場的發(fā)展。
事實(shí)上,在證券集中交易市場,投資者的意思表示經(jīng)格式化的市場制度集中在交易所進(jìn)行撮合,并通過行情揭示板傳達(dá)。這樣就使得對標(biāo)的物的價(jià)值評價(jià)欠缺客觀標(biāo)準(zhǔn),再加上揭示板傳送信息的迅速與普遍,欺詐及操縱等不法行為就會更容易進(jìn)行,而投資者因行紀(jì)交易制度又喪失了買賣當(dāng)事人的地位,所以,無論是在我國的證券法還是在民法通則中都找不到此種行為的獨(dú)立請求權(quán)基礎(chǔ)。因此,我們將此種損害賠償?shù)念愋鸵?guī)定為侵權(quán)行為型,就可以將賠償義務(wù)人的范圍擴(kuò)大到第三人,這對發(fā)揮民事賠償?shù)墓δ、保護(hù)投資者利益大有裨益。
雖然將此種責(zé)任定為侵權(quán)責(zé)任類型,但為避免敲詐濫訴情形的發(fā)生,必須同時(shí)限定請求權(quán)人的范圍,即規(guī)定請求權(quán)人應(yīng)為善意的因該欺詐行為而實(shí)際買受或賣出有價(jià)證券者。之所以界定善意投資人與惡意投資人,是為了防止惡意投資人利用該制度獲得補(bǔ)償。在司法實(shí)踐中,應(yīng)該允許被告通過證明原告明知此為虛假事實(shí)但仍為證券交易來獲得免責(zé)。
應(yīng)以重要事實(shí)為必要
虛假披露或遺漏的必須是重要事實(shí),這是訴訟成立的一個(gè)不可或缺的要素。我國證券法第六十二條采列舉式,指出法律認(rèn)為屬于重大事件的十種情況。所以在司法實(shí)踐中,只要能夠認(rèn)定屬于證券法所列舉的情形,即符合此要件。
應(yīng)有過錯(cuò)
雖然我國證券法的主要目的是為了保護(hù)投資者利益,使其免受虛偽不實(shí)陳述的損害。但如果僅強(qiáng)調(diào)行為的結(jié)果,不考慮行為人主觀心態(tài)的話,就會極端到對完全無過失的行為也課予責(zé)任。所以,如果想要行為人承擔(dān)責(zé)任的話,首先必須證明其有欺詐或操縱的故意。
但考慮到在證券市場中,受害人對侵權(quán)人的主觀過錯(cuò)難以舉證證明的實(shí)際情況,可以采過錯(cuò)推定原則,即只要侵權(quán)行為人違反法律或法規(guī)的規(guī)定,進(jìn)行了虛偽不實(shí)陳述,便可以推定其有過錯(cuò),而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
至于重大過失是否符合這一過錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn),普通法的傳統(tǒng)規(guī)則一貫就是:漠視真實(shí)的重大過失行為或事實(shí)上不可信的陳述,在欺詐行為中都可以構(gòu)成過錯(cuò)。所以,我們在認(rèn)定侵權(quán)行為人的過錯(cuò)時(shí),應(yīng)將重大過失行為包括在內(nèi)。
應(yīng)具有因果關(guān)系
欲成立證券欺詐的民事賠償責(zé)任,就必須證明原告所受損害與被告不法行為之間存在因果關(guān)系。在“紅光實(shí)業(yè)”一案中,法院正是以因果關(guān)系無法確定而裁定駁回起訴的,可見因果關(guān)系的確定成為證券賠償案件的關(guān)鍵所在。
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