法學(xué)論文
論文常用來指進行各個學(xué)術(shù)領(lǐng)域的研究和描述學(xué)術(shù)研究成果的文章,它既是探討問題進行學(xué)術(shù)研究的一種手段,又是描述學(xué)術(shù)研究成果進行學(xué)術(shù)交流的一種工具。論文一般由題名、作者、摘要、關(guān)鍵詞、正文、參考文獻和附錄等部分組成。論文在形式上是屬于議論文的,但它與一般議論文不同,它必須是有自己的理論系統(tǒng)的,應(yīng)對大量的事實、材料進行分析、研究,使感性認識上升到理性認識。
法學(xué)論文1
[摘要]近年來在我國經(jīng)濟領(lǐng)域中,消費者權(quán)益侵害及環(huán)境公害等問題越發(fā)突出,消費者權(quán)益保護方面的公益訴訟和環(huán)境保護方面的公益訴訟制度應(yīng)運而生。在立法層面,20xx年新《消費者權(quán)益保護法》賦予消費者協(xié)會行使公益訴訟的權(quán)利,首次在經(jīng)濟法領(lǐng)域以法律形式肯定了構(gòu)建經(jīng)濟公益訴訟制度的實踐需要。在學(xué)理層面,該制度的創(chuàng)設(shè)很好地彌補理論空白并促進學(xué)理體系的完善。目前,經(jīng)濟法方面的公益訴訟在運行過程中尚存在一些問題,并缺乏健全的制度體系,因而需要在立法層面上對其進一步完善。文章從經(jīng)濟法與公益訴訟的契合性分析、經(jīng)濟公益訴訟制度概述、制度設(shè)計及建議等方面著手,對經(jīng)濟法方面的公益訴訟進行深入研究。
[關(guān)鍵詞]經(jīng)濟法;公益訴訟;經(jīng)濟公益訴訟
一、經(jīng)濟法與公益訴訟的契合
公益訴訟在當(dāng)事人適格、訴權(quán)理論、法院角色、判決的既判力等方面與傳統(tǒng)訴訟存在區(qū)別,其根源在于公益訴訟的理念在維護一種超越個人、關(guān)乎社會的利益價值,以社會整體利益作為表現(xiàn)形式、以經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟自由為主要內(nèi)容的公共利益也正是經(jīng)濟法的價值追求,在作為其組成部分的宏觀調(diào)控、市場管理及社會保障等各方面均凸顯了公共利益的本位觀,這也促使“現(xiàn)代型訴訟”之稱的公益訴訟與經(jīng)濟法有著很強的契合性,因而基于經(jīng)濟法上權(quán)利義務(wù)而產(chǎn)生的公益訴訟即經(jīng)濟公益訴訟應(yīng)運而生。但我國目前的訴訟制度在針對經(jīng)濟法領(lǐng)域侵權(quán)方面的制裁存在一定的缺陷,因而會制約對經(jīng)濟層面的違法行為的打擊力度。由于現(xiàn)有訴訟模式無法解決這一難題,因而公益訴訟制度這一新型的訴訟制度的建立十分有必要。其優(yōu)越性體現(xiàn)在,從民刑及經(jīng)濟這些不同的角度來嘗試解決上述的違法侵權(quán)事件,使得對違反經(jīng)濟法行為的處理具有全面性和根本性,從而彌補了現(xiàn)行三種訴訟制度之間因不同訴訟程序切換導(dǎo)致的各種問題。
二、經(jīng)濟公益訴訟理論概述
(一)經(jīng)濟公益訴訟含義
經(jīng)濟公益訴訟,是指對于違反經(jīng)濟法規(guī)范,侵犯國家和社會經(jīng)濟利益的行為,任何組織和公民都可以根據(jù)經(jīng)濟法的授權(quán)向法院起訴,由法院按照法定程序在訴訟當(dāng)事人和其他訴訟參與人的參加下,由專業(yè)法官主持的,依法追究違法者法律責(zé)任的司法活動。經(jīng)濟公益訴訟的原告具有特殊性,為了維護國家和社會公共利益,法律賦予一切個人或組織有提起經(jīng)濟公益訴訟的權(quán)利。譹訛經(jīng)濟公益訴訟的被訴客體為經(jīng)濟違法行為。國外以經(jīng)濟法和經(jīng)濟公益訴訟法為主要適用法規(guī),國內(nèi)在經(jīng)濟公益訴訟立法方面,消費者公益訴訟制度與環(huán)境公益訴訟制度的規(guī)定率先彌補了立法空白,從而成為我國經(jīng)濟公益訴訟制度新的突破點。
(二)經(jīng)濟公益訴訟特征
經(jīng)濟公益訴訟有其自身的價值和獨特性,其有如下特點:1.目標(biāo)具有公益性體現(xiàn)在其法益目標(biāo)具有很強的公共性和公益性,旨在追求社會公正與公平。不同于民事訴訟、行政訴訟與刑事自訴,它們的法益目標(biāo)是典型的私益訴訟,雖然刑事公訴維護的是國家利益,但也主要是由于違法犯罪行為侵犯了公民或單位組織的具體利益而引起的。2.主體具有開放性在原告范圍上,直接受到經(jīng)濟違法行為侵害的當(dāng)事人(社會組織)當(dāng)然可以提起訴訟,而沒有受到侵害的也有資格進行監(jiān)督,當(dāng)國家或者社會經(jīng)濟公共利益受到或可能遭到損害的,也可以依法行使權(quán)利成為原告。此外,被告的資格范圍也拓展至所有對公益或整體的經(jīng)濟利益造成或即將造成損害的組織和個人。3.程序具有嚴(yán)格性由上述可知,經(jīng)濟公益訴訟的宗旨具有較強的公共性與公益性,因此,較之民事等私益訴訟,其在實踐中的施行須具有更為規(guī)范和嚴(yán)格的程序,從而來實現(xiàn)其宗旨。如在訴訟中不允許隨意撤訴等。譻訛所謂“無限制的權(quán)力并非好的權(quán)力”,適當(dāng)限制訴訟主體的權(quán)力,有利于規(guī)范其合法合程序的行使,從而保障良好的訴訟秩序。4.作用具有預(yù)防性對于造成的實際損害結(jié)果,當(dāng)事人當(dāng)然可以行使訴權(quán),而在另一方面,針對具有造成危害后果的潛在可能性的行為,也賦予當(dāng)事人以訴權(quán)。根據(jù)法理可知,任何法律均具有預(yù)防的作用,經(jīng)濟法層面亦是如此。該功能可以有效地幫助社會公眾免于遭受更大的損害,維護多數(shù)群體的利益。由于其侵犯的法益具有廣泛性,因此其預(yù)防的效益也就更為突出和顯要。5.效力具有廣泛性同理,該類違法行為侵害法益的廣泛性決定了經(jīng)濟公益訴訟所產(chǎn)生效力的廣泛性,如同其他類型的公益訴訟,其最終的判決效力具有明顯的擴張性和廣泛性。這種制度設(shè)計還有一個非常大的優(yōu)點,在于它可以極大地節(jié)約訴訟資源和整體的社會成本。因一個訴訟行為所產(chǎn)生的具有涉及他人效力的性質(zhì),可以使其他被侵害權(quán)益的免于再次花費高昂的費用進行長時間的訴訟。根據(jù)乘數(shù)理論可知,當(dāng)被侵害的對象數(shù)量越多,其可節(jié)約的資源和成本也就越多,社會效益也越明顯。
三、經(jīng)濟公益訴訟制度設(shè)計
。ㄒ唬┌讣芾矸秶
區(qū)別于民事、刑事及行政訴訟案件,經(jīng)濟公益訴訟案件有自己鮮明的特點。主要表現(xiàn)在:其一,在涉及領(lǐng)域方面,經(jīng)濟公益訴訟主要出現(xiàn)在國家經(jīng)濟調(diào)節(jié)方面,關(guān)乎國家或社會在經(jīng)濟層面的公共權(quán)益。其二,在涉及的當(dāng)事人方面,原告方往往是不特定的社會公眾,人數(shù)較多;而被告則往往是國家調(diào)節(jié)管理主體,主要為行政機關(guān)。盡管部分案件表面上雙方均為個人或組織,但一般仍因國家調(diào)節(jié)引起,且雙方在經(jīng)濟、政治、專業(yè)水平以及社會地位等方面實力不對稱。依據(jù)漆多俊先生的觀點,案件受理范圍可分為:1.市場規(guī)制中的經(jīng)濟公益訴訟,包括反壟斷、反不正當(dāng)競爭、環(huán)境保護、消費者權(quán)益保護等方面;2.宏觀調(diào)控中的經(jīng)濟公益訴訟,包括產(chǎn)業(yè)政策、國家計劃、政府經(jīng)濟調(diào)節(jié)手段等方面;3.國家投資經(jīng)營中的經(jīng)濟公益訴訟,包括國家投資、國有資產(chǎn)管理、國有企業(yè)經(jīng)營管理等方面。
。ǘ┰嬷黧w資格
經(jīng)濟法方面的公益訴訟的主體應(yīng)當(dāng)具有多樣性,具體包括:1.公民個人從社會角度看,國家和社會是由無數(shù)個單個個體組成的,社會公益也應(yīng)當(dāng)由公民個人來最終具體地實施和享有,只有當(dāng)個體的權(quán)益得到合法有效地保障,國家和社會的經(jīng)濟才能更加高效、穩(wěn)健的發(fā)展,因此,公民的原告資格具有正當(dāng)性和合理性。由上面的論述可以得出,原告主體資格應(yīng)當(dāng)具有包容性,即原告主體范圍應(yīng)當(dāng)予以擴張,這樣才能調(diào)動全社會的積極性,讓廣泛大眾參與到對該類行為的監(jiān)督中來,并為維護自身的合法權(quán)益而獲得廣泛的支持與幫助,從而更有利于贏得訴訟,享受該制度所帶來的“豐碩成果”。2.社會團體雖然憲法基本原則規(guī)定“法律面前人人平等”,但實際生活中雙方在各方面實力差異,受害群體在提起公益訴訟時,會處于極其不利的境況,依法成立的社會團體則可以利用團體的社會影響力來與強勢群體相抗衡。社會團體作為公益訴訟案件的原告,一方面,能夠十分有效地解決專業(yè)能力不足、資金缺乏、精力不夠等問題;另一方面,還能使社會團體在行使監(jiān)督權(quán)時更好地集中和行使社會資源和司法資源,從而更好地維護社會公共利益。3.檢察機關(guān)不論從理論層面還是實踐的層面,檢察機關(guān)都具有原告資格。從理論上講,以公權(quán)制衡公權(quán),是防止權(quán)力不當(dāng)行使的基本模式。當(dāng)行政權(quán)行力突破法律制約的牢籠,侵害到國家或者社會的經(jīng)濟公共利益時,檢察機關(guān)作為行使國家公共職能者,理應(yīng)對行政權(quán)力予以監(jiān)督和限制。從其法律職權(quán)來看,檢察院具有法律監(jiān)督的職責(zé),因而對此類違法行為,檢察機關(guān)具有行使監(jiān)督職能的必要性和當(dāng)然性。
。ㄈ┡e證責(zé)任分配
在經(jīng)濟公益訴訟中,由于當(dāng)事人雙方之間在政治、經(jīng)濟、專業(yè)水平、社會關(guān)系、信息來源等方面實力懸殊,且侵權(quán)行為與損害結(jié)果二者的因果關(guān)系往往模糊復(fù)雜,如果片面主張“誰主張誰舉證”,則明顯不利于保護受害者合法權(quán)益。因此,在雙方當(dāng)事人提供證據(jù)的能力嚴(yán)重不對稱的情形下,可實行舉證責(zé)任的部分或全部倒置。這種舉證責(zé)任倒置的正當(dāng)性,曾為德日和英美法上的舉證距離說和危險領(lǐng)域說所論證。譼訛當(dāng)然,針對一些特殊證據(jù),受害者可以申請由法官、檢察官收集或協(xié)助收集,并且還可以學(xué)習(xí)國外充分發(fā)揮專家在舉證責(zé)任中的作用。
。ㄋ模┰V訟費用制度
基于經(jīng)濟公益訴訟往往涉及公益利益,且時間和金錢成本相對較高,因此,在訴訟費用制度方面,可以吸取國外先進做法作出有利于原告規(guī)定譽訛:一是在費用數(shù)額上,針對不同類型經(jīng)濟公益訴訟案件所需成本不同,劃定不同層次的費用減免制度。二是在費用來源上,當(dāng)原告為檢察院時,費用可從國庫中支付;當(dāng)原告為個人或者組織時,原告敗訴后訴訟費用可進行轉(zhuǎn)嫁,比如設(shè)立相關(guān)保險及基金制度;鹂蓙碓从谌齻方面:國庫撥款、從勝訴經(jīng)濟公益訴訟費用或罰款中提留一定比例及社會捐款。此外在程序方面,須由原告主動申請,相關(guān)部門對申請材料進行審查、批準(zhǔn)以及監(jiān)督。
。ㄎ澹┆剟罴皯土P制度
1.原告勝訴獎勵制度為防止“搭便車”效應(yīng)妨礙經(jīng)濟公益訴訟制度的有效運行,我國應(yīng)當(dāng)借鑒西方公益訴訟的先進制度,實行對勝訴的原告予以獎勵的政策。美國的公益訴訟制度一直走在世界的前列,其在《反壟斷法》中規(guī)定有“損害賠償三倍化”等制度。這些制度既能夠在事后彌補起訴人的訴訟支出,也可以從物質(zhì)層面給予民眾以現(xiàn)實的和直接的支持,并給予其更多的信心。對此,我國可以移植借鑒,從而鼓勵更多公民和組織加入到法律監(jiān)督的隊伍之中。2.濫訴賠償制度立法在給予該新型制度相關(guān)“優(yōu)惠”,提供各種便利的同時,也須防范他人因私人糾紛而提起惡意的訴訟,最終造成司法資源嚴(yán)重浪費、他人權(quán)益遭到損害、司法公信力被破壞等不良后果。因此,在進行制度設(shè)計時,可以納入濫訴賠償制度,對于那些提起虛假訴訟或者惡意訴訟,浪費社會公共資源和司法資源的人,要求其承擔(dān)各種費用,并賠償他人或者社會公益所遭受的損失。從淺層次來看,是對當(dāng)事人濫用訴權(quán)行為的制約和規(guī)范,起到警示和預(yù)防作用。從深層次來看,則是規(guī)范訴權(quán)的合法合理行使,從而維護該制度的良好運行效果。
四、構(gòu)建我國經(jīng)濟公益訴訟制度的建議
。ㄒ唬┙⒅袊厣(jīng)濟公益訴訟制度
我國國情與西方國家不同。從經(jīng)濟發(fā)展層面來看,西方國家大多經(jīng)歷了一個長時間的工業(yè)時代,在他們成熟的運行體制下,西方的經(jīng)濟及資本制度已經(jīng)形成了十分完善的體系,在經(jīng)濟公益訴訟方面的立法也相當(dāng)?shù)赝晟疲壳爸饕杏诜磯艛、反不正?dāng)競爭及違憲審查等領(lǐng)域。相比于西方國家,我國工業(yè)發(fā)展相對較晚,經(jīng)歷的時期短暫,發(fā)展也不夠充分,因此,要避免完全的“拿來主義”或全部西方主義,將他們的經(jīng)濟公益訴訟制度照搬照抄、生搬硬套。相反,應(yīng)當(dāng)立足于我國的國情,設(shè)立具有本國特色的經(jīng)濟公益訴訟制度,著重對消費者權(quán)益、環(huán)境污染、政府濫權(quán)以及中小投資者權(quán)益等方面進行規(guī)范和保護。
。ǘ┩貙捊(jīng)濟公益訴訟制度原告資格范圍
由上文的論述中可知,我國在設(shè)計經(jīng)濟公益訴訟相關(guān)制度時,應(yīng)當(dāng)對原告范圍進行延伸,而不能只局限于傳統(tǒng)的三大訴訟中的原告資格。具體來說,應(yīng)當(dāng)將公民個人、有資格的社會團體以及檢察機關(guān)納入主體范圍之中,從而使行使訴權(quán)的主體具有廣泛性和多樣性。這既是適應(yīng)公益訴訟的特點的需要,也是符合我國復(fù)雜多樣的經(jīng)濟市場的國情的需要。國外在此方面有“直接利害關(guān)系人”理論以及“私人檢察長”理論等,但不論是何種理論,在現(xiàn)實的立法中,都呈現(xiàn)出對主體資格予以擴大的趨勢。因此國內(nèi)在制度設(shè)計上也應(yīng)跟上國際步伐,設(shè)計出具有本國特色的原告資格制度,以適用經(jīng)濟發(fā)展的需要。
(三)法院自身改革以適應(yīng)能動司法需求
在經(jīng)濟公益訴訟制度的設(shè)計方面,法院在自身改革的過程中應(yīng)當(dāng)考慮以下層面:第一,態(tài)度由消極保守轉(zhuǎn)變?yōu)楦臃e極主動。這里的積極主動并不是說法院應(yīng)當(dāng)主動干預(yù),主動要求他人參與訴訟,而是指在某些方面,諸如案件十分新奇,現(xiàn)行法律尚未規(guī)定,或者案件影響重大、民眾關(guān)注較高等的經(jīng)濟公益糾紛,而現(xiàn)行的制度尚不足以很好地解決時,法院可根據(jù)立法目的,借鑒國內(nèi)相似先例,或者參考學(xué)者學(xué)說等尋求依據(jù)和法理支撐,從而提供更好的司法保障。第二,對于案件新穎或者爭議較大的案件,當(dāng)法官自身專業(yè)能力不足或現(xiàn)有法律尚不完善時,可以充分借鑒國外的實踐,引入專家、委員會等相關(guān)人才支持制度,綜合參考他們的意見和建議,結(jié)合案件特點,獨立作出裁判。第三,開展司法合作制度。一方面,由于經(jīng)濟公益訴訟涉及范圍廣泛,該制度恰好能夠解決管轄權(quán)問題;另一方面,也有利于達到更好的社會效果。
。ㄋ模┙⒓钆c懲罰相結(jié)合的運行機制
此處所講的建立激勵與懲罰相結(jié)合的運行機制,與上文所論述的原告勝訴獎勵制度和濫訴懲罰機制是相通的。一方面,基于經(jīng)濟公益訴訟自身特有的訴訟周期長、取證困難、專業(yè)知識相差大等特點,建立起原告勝訴獎勵等激勵制度,給予他們充分的社會支持和物質(zhì)幫助,從而有利于充分調(diào)動民眾的積極性和訴訟熱情。另一方面,也需警惕他人鉆法律漏洞,利用訴權(quán)侵害他人權(quán)益。因此,為了防范惡意訴訟,濫用訴權(quán),浪費社會資源和司法資源的行為,也需要建立配套的懲罰制度,對此權(quán)利的行使予以制約和規(guī)范。只有做到激勵與懲罰相結(jié)合,才能確保經(jīng)濟公益訴訟的體制更為完善,也能有助于在今后的立法實踐中能夠從容地應(yīng)對更多、更廣泛的問題。
法學(xué)論文2
論文摘要 有關(guān)夫妻共同財產(chǎn)的執(zhí)行問題一直以來都是法院執(zhí)行過程中的痼疾,本文在對司法實踐中處理夫妻共同財產(chǎn)的執(zhí)行措施進行梳理并作簡單分析的基礎(chǔ)上,主張應(yīng)賦予法院直接強制執(zhí)行夫妻共同財產(chǎn)的權(quán)力,但需作程序和條件上的限制,同時保障當(dāng)事人救濟途徑的通暢。
論文關(guān)鍵詞 夫妻共同財產(chǎn) 執(zhí)行 夫妻個人債務(wù)
一、案件回放及問題的提出
20xx年,馬某等人申請執(zhí)行與繆某的民間借貸案件共16件,涉案金額140萬元。執(zhí)行過程中查明,繆某已經(jīng)外逃,除了與葉某共有的一套商鋪外,無其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)。另外,繆某與葉某于20xx年離婚,離婚協(xié)議約定商鋪歸葉某所有,但因按揭款未付清,所以未過戶。上述債務(wù)中,只有一筆5萬余元發(fā)生在他們離婚之前。
對此,執(zhí)行員先依法查封了該商鋪,之后葉某找到法院:“離婚時約定商鋪是歸我的,法院為什么查封?”執(zhí)行員牢牢抓住夫妻共同財產(chǎn)這個突破口,向葉某說明:“雖然你們離婚協(xié)議約定歸你,但是對債權(quán)人并沒有約束力,而且商鋪沒有變更登記,還是夫妻共同財產(chǎn);同時其中5萬余元的債務(wù)屬于夫妻共同債務(wù),你要承擔(dān)還款義務(wù)。如果繆某不來配合執(zhí)行,法院后續(xù)還要拍賣這個商鋪!痹诮(jīng)過了幾個回合的“交鋒”后,葉某終于同意收購共同財產(chǎn)中屬于繆某的部分,案件最終順利執(zhí)結(jié)。
結(jié)果表面上是圓滿的,但執(zhí)行員卻覺得僥幸,案件執(zhí)行過程中涉及的問題也值得深思:比如法院執(zhí)行機構(gòu)是否可以直接將查封的房屋進行拍賣?法院執(zhí)行機構(gòu)是否能夠直接對夫妻共同財產(chǎn)進行分割、處分?如果可以該如何操作?被執(zhí)行人的配偶又是否有相應(yīng)的途徑尋求救濟?如果不可以,是否意味著法院的執(zhí)行就此陷入僵局?
二、實踐中夫妻共同財產(chǎn)執(zhí)行措施的述評
上述案情并不復(fù)雜,但涉及夫妻共同財產(chǎn)的執(zhí)行一直是法院執(zhí)行工作中的“老大難”。依照《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)第十四條的規(guī)定,對于夫妻共同共有的財產(chǎn),法院執(zhí)行機構(gòu)先行采取控制性的查封措施并無問題,但后續(xù)的執(zhí)行是否必須等待達成分割協(xié)議或者經(jīng)過析產(chǎn)訴訟確定被執(zhí)行人應(yīng)享有的份額之后方能繼續(xù)執(zhí)行?如果在采取了控制性措施后,共有人沒有達成分割協(xié)議,而且也無人提起析產(chǎn)訴訟,那么法院能否對被控制的共同財產(chǎn)采取進一步的強制執(zhí)行措施?對此法律法規(guī)、司法解釋均無規(guī)定,導(dǎo)致了實踐中各地法院做法不同:
(一)通過達成分割協(xié)議或者經(jīng)析產(chǎn)訴訟確定被執(zhí)行人應(yīng)享有的份額后才能繼續(xù)執(zhí)行
這是現(xiàn)狀下最具合法性的一種做法,但實踐中少見。因為達成分割協(xié)議的情形一般在夫妻離婚時才會出現(xiàn),但即使夫妻在離婚協(xié)議中對共同財產(chǎn)的分配作出約定,也多是約定共同財產(chǎn)歸一方所有,較少有作出分割約定的。而析產(chǎn)訴訟在實踐中確實存在先例,但只是偶有見諸報端。
不過該做法并非無可指摘的地方。首先,前述問題依然存在,即如果共有人沒有達成分割協(xié)議,而且共有人或者申請執(zhí)行人也均未提起析產(chǎn)訴訟,那么法院的執(zhí)行工作應(yīng)當(dāng)如何繼續(xù)?其次,對于不能進行物理分割,或者分割會減損其價值的財產(chǎn),如房產(chǎn),單純地確定被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)享有的份額并不能使問題得以解決。要執(zhí)行被執(zhí)行人的份額,還需進入拍賣程序,而一旦進行拍賣,單獨地只拍賣一兩個、甚至于半個房間是不具備可操作性的。最后,申請執(zhí)行人提起析產(chǎn)訴訟的合法性在《物權(quán)法》出臺后是否完全沒有疑義也變得有待商榷。依照《物權(quán)法》規(guī)定,夫妻共同財產(chǎn)的析產(chǎn)必須要離婚或有重大理由方可,那么“償還債務(wù)人財產(chǎn)是否能作為‘重大理由’的解釋,從目前的立法和司法解釋來看還不明確,《物權(quán)法》第九十九條限定了夫妻共同財產(chǎn)分割的請求權(quán)只能是夫妻一方……債權(quán)人是否可以根據(jù)《規(guī)定》第十四條的規(guī)定代為提起析產(chǎn)訴訟也成疑問! 簡言之,《物權(quán)法》并沒有規(guī)定物上代位權(quán),因此申請執(zhí)行人在不具備請求權(quán)基礎(chǔ)的情況下能否僅憑其享有的債權(quán)提起代位析產(chǎn)訴訟是存在疑問的。
(二)在對共同財產(chǎn)進行了查封、扣押、凍結(jié)后,進而采取劃撥、拍賣、變賣等強制執(zhí)行措施,并從中執(zhí)行被執(zhí)行人所應(yīng)當(dāng)享有的份額
正是由于前一種做法在實踐中不易操作,故對于夫妻共同財產(chǎn),特別是房產(chǎn)、汽車等不能物理分割的財產(chǎn),等拍賣、變賣后進行價格分割才是更為典型的做法。在此過程中,如果有被執(zhí)行人的配偶或者案外人主張個人權(quán)利,則可按照《民事訴訟法》有關(guān)執(zhí)行異議制度的規(guī)定處理。針對此做法,有學(xué)者認為,“以最快的速度、最小的代價實現(xiàn)債權(quán)人的權(quán)利,盡量縮短執(zhí)行周期、降低執(zhí)行成本,是民事執(zhí)行程序本職特征的反映。因此,從執(zhí)行效率原則出發(fā),法院執(zhí)行機構(gòu)直接對共同財產(chǎn)進行處分符合訴訟的經(jīng)濟性,而通過訴訟來分割財產(chǎn)則徒增訟累!
筆者以為,在執(zhí)行案件的數(shù)量居高不下,案多人少的矛盾日益突出的當(dāng)下,賦予法院執(zhí)行機構(gòu)這一權(quán)力,無疑有利于此類案件執(zhí)行工作更加便捷、迅速地進行。事實上,最高人民法院早在20xx年的《關(guān)于變更和追加執(zhí)行當(dāng)事人的若干規(guī)定(征求意見稿)》中第十四條第二款就曾規(guī)定:“執(zhí)行自然人個人債務(wù)時,對其夫妻雙方的共同財產(chǎn),可以責(zé)成夫妻雙方限期進行協(xié)議分割。在限期內(nèi)未進行分割的,或者分割協(xié)議明顯侵害債權(quán)人利益的,由執(zhí)行法院的執(zhí)行機構(gòu)作出分割裁定后執(zhí)行相應(yīng)的財產(chǎn)”,由此可見最高院對此類問題的傾向性意見。不過,現(xiàn)代法治社會公權(quán)力運行應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則是“法無授權(quán)即禁止”,由于前述司法解釋并沒有正式出臺,所以盡管支持法院執(zhí)行機構(gòu)可以直接處分夫妻共同財產(chǎn)的種種理由確也言之成理,但沒有成文法依據(jù),確有違法之嫌。
此外,實踐中還有在查封后強行拍賣、變賣夫妻共同財產(chǎn),并直接執(zhí)行拍賣、變賣所得價款,而并不考慮份額問題的做法。其理由在于“夫妻共用財產(chǎn)是一個統(tǒng)一體,特別是在被執(zhí)行人及其配偶婚姻關(guān)系存續(xù)期間,法院不好直接分割財產(chǎn)份額。” 姑且不論這種做法的合法性,單就完全忽視被執(zhí)行人配偶在夫妻共同財產(chǎn)中的份額來講,其合理性就值得懷疑。而且這種做法沒有區(qū)分是夫妻個人債務(wù)還是共同債務(wù),如此直接執(zhí)行明顯過于草率。
三、關(guān)于夫妻共同財產(chǎn)執(zhí)行問題完善的思考
關(guān)于夫妻共同財產(chǎn)執(zhí)行問題的討論應(yīng)當(dāng)是有前提的,換言之,討論首先需要明確夫妻債務(wù)的性質(zhì),畢竟不同性質(zhì)的債務(wù)的清償規(guī)則不盡一致,否則籠統(tǒng)地論述夫妻共同財產(chǎn)如何執(zhí)行是欠缺合理性的。
具體而言,如果債務(wù)屬于夫妻共同債務(wù),那么夫妻雙方對該債務(wù)的清償承擔(dān)連帶責(zé)任,無疑可以執(zhí)行夫妻共同財產(chǎn)和各自的個人財產(chǎn),此時需要將被執(zhí)行人的配偶也追加為被執(zhí)行人,但就夫妻共同財產(chǎn)的執(zhí)行而言,并沒有法律上的障礙;如果是夫妻個人的債務(wù),那么理應(yīng)執(zhí)行被執(zhí)行人的個人財產(chǎn)。但由于現(xiàn)實中很少有夫妻雙方會選擇對婚姻關(guān)系存續(xù)期間的財產(chǎn)歸屬作出約定,所以導(dǎo)致了夫妻個人財產(chǎn)和共同財產(chǎn)在事實上的交織狀態(tài)。具體而言,實踐中可供執(zhí)行的夫妻個人財產(chǎn)可能呈現(xiàn)出三種形態(tài):“一是直接由被執(zhí)行人占有或登記在其名下的財產(chǎn);二是由被執(zhí)行人與其配偶共同占有或登記在雙方名下的共同財產(chǎn);三是屬于被執(zhí)行人夫妻共同財產(chǎn),但被被執(zhí)行人配偶單獨占有或登記在其名下! 因此,實際只有在夫妻個人債務(wù)執(zhí)行中面對第二、第三種形態(tài)的財產(chǎn)時究竟應(yīng)當(dāng)如何執(zhí)行,才需要去討論解決。
筆者認為,強制執(zhí)行貴在迅速,就執(zhí)行程序的效率原則出發(fā),應(yīng)以最快的速度、最小的代價實現(xiàn)申請執(zhí)行人的權(quán)益。因此,在規(guī)定了法院執(zhí)行機構(gòu)可以對共同財產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等控制性的強制措施后,理應(yīng)賦予其進一步強制執(zhí)行的權(quán)力。但因法院對被執(zhí)行人夫妻共同財產(chǎn)的執(zhí)行,系屬公法上的處分,絕不能以保護申請執(zhí)行人的權(quán)利為名損害被執(zhí)行人及其配偶的合法權(quán)益,這也是公平原則的基本要求。所以,對執(zhí)行中夫妻共有財產(chǎn)的處分,為避免強制執(zhí)行對其造成的影響,應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的程序和條件,并賦予被執(zhí)行人及其配偶相應(yīng)的救濟權(quán)利。實踐中應(yīng)當(dāng)主要把握以下幾點:
1.在夫妻個人債務(wù)的執(zhí)行過程中,只有當(dāng)被執(zhí)行人沒有個人財產(chǎn)或者其個人財產(chǎn)不足以清償其債務(wù)時,方可執(zhí)行夫妻共同財產(chǎn)。在調(diào)查清楚被執(zhí)行人的夫妻共同財產(chǎn)狀況后,可及時對查明的共同財產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等控制性措施,并書面通知被執(zhí)行人及其配偶:如果被執(zhí)行人仍不履行法院生效法律文書確定的義務(wù),法院將強制執(zhí)行,同時征詢被執(zhí)行人及其配偶是否同意處置該共同財產(chǎn),并根據(jù)其不同意見作出相應(yīng)處理。
2.如果被執(zhí)行人及其配偶同意由法院處置夫妻共同財產(chǎn),可由夫妻雙方達成共同財產(chǎn)分割協(xié)議以確定被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)享有的份額,之后由法院對該共同財產(chǎn)進行處分。如果是銀行存款等財產(chǎn),則由法院按被執(zhí)行人份額進行劃撥;如果是無法物理分割的財產(chǎn)(如汽車、房產(chǎn)),則先對該財產(chǎn)進行司法評估,確定其市場價值。再告知被執(zhí)行人的配偶享有優(yōu)先購買權(quán),征詢其是否同意以該市場價值購買被執(zhí)行人的份額,如果同意購買,就由其支付相應(yīng)價款用于履行被執(zhí)行人的債務(wù)。如果被執(zhí)行人的配偶不同意接收的,則告知法院將依法對該共有財產(chǎn)經(jīng)拍賣程序進行變價處置。在拍賣成交后,按拍賣成交價扣除被執(zhí)行人所應(yīng)當(dāng)享有的份額后,其余價款返還其配偶。如果被執(zhí)行人及其配偶同意法院處置但沒有達成分割協(xié)議的,則按等分原則處理;如果申請執(zhí)行人對被執(zhí)行人及其配偶達成的分割協(xié)議持有異議,則告知其可向法院提起析產(chǎn)訴訟,訴訟期間中止執(zhí)行,待析產(chǎn)后根據(jù)法院裁判恢復(fù)執(zhí)行。
3.如果被執(zhí)行人或其配偶不同意處置夫妻共同財產(chǎn),法院可書面通知申請執(zhí)行人于一定期限內(nèi)向法院提起析產(chǎn)訴訟,訴訟期間中止執(zhí)行,析產(chǎn)后恢復(fù)執(zhí)行,具體執(zhí)行程序與前述情形類似。
4.在執(zhí)行過程中,如果被執(zhí)行人或其配偶認為法院的執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的,可以向法院提出執(zhí)行異議,由法院進行審查,但異議期間并不停止執(zhí)行。法院在對異議進行審查時,應(yīng)當(dāng)進行聽證,以便對財產(chǎn)的權(quán)屬作出適當(dāng)?shù)呐袛啵簩τ谟杀粓?zhí)行人與其配偶共同占有或登記在雙方名下的財產(chǎn),只要該財產(chǎn)在債務(wù)發(fā)生時就由被執(zhí)行人及其配偶共同占有或登記在雙方名下的,就應(yīng)當(dāng)駁回異議,以避免惡意逃債情形的出現(xiàn);對于由被執(zhí)行人配偶單獨占有或登記在其名下的財產(chǎn),如果被執(zhí)行人的配偶能夠證明該財產(chǎn)確系其個人財產(chǎn)的,則應(yīng)當(dāng)認定異議成立。
法學(xué)論文3
摘要:對于訴訟和解制度的討論曠日持久了,然而,我們看到,理論界以及實務(wù)界對該問題莫衷一是。立法上對該制度規(guī)定的籠統(tǒng)性,一定程度上造成糾紛未能真正案結(jié)事了,同時,造成司法資源的浪費自不待言。因而,在今天仍有必要對訴訟和解的效力問題進行討論。廣義上的訴訟和解包括訴訟中和解以及訴訟外和解,本文主要討論的以及下文中出現(xiàn)的“訴訟和解”均指訴訟中和解。筆者認為,訴訟和解除具有已經(jīng)基本被認可的約束力、確定力、強制執(zhí)行力外,還應(yīng)當(dāng)具有既判力。
關(guān)鍵詞:訴訟和解;效力;救濟;既判力
一、引言
訴訟和解制度對于分擔(dān)早已捉襟見肘的司法資源來說,意義重大。但是,由于我國在立法層面對訴訟和解制度未能做出詳實地、操作性強的法律規(guī)定,導(dǎo)致該制度的未能發(fā)揮出其應(yīng)有的功能。
二、訴訟和解的性質(zhì)
想要明確訴訟和解協(xié)議的效力不得不從訴訟和解行為的性質(zhì)的入手。理論界對于訴訟和解的性質(zhì)主要存在四種觀點:
1、私法行為說。
2、訴訟行為說。訴訟和解乃是當(dāng)事人就其訴訟標(biāo)的相互讓步達成一致,并向法院陳述的訴訟行為。
3、一行為兩性質(zhì)說。該說認為,訴訟和解只是一個訴訟行為,然而卻兼具實體法上法律行為的性質(zhì)和訴訟法上訴訟行為的性質(zhì)。缺乏訴訟法或?qū)嶓w法上任一要見,則訴訟和解歸屬無效。兩行為并存說。
4、兩行為并存說。即訴訟和解是私法行為與訴訟行為的并存,其中一行為在效力上有瑕疵時,另一行為也將受到影響。筆者認為,訴訟和解實質(zhì)是訴訟雙方當(dāng)事人對于原告提交到法院的雙方存在的糾紛達成解決的合意,從而消滅了繼續(xù)訴訟的意義的行為。和解達成后,既發(fā)生了實體法上,權(quán)利處分的法律行為,又發(fā)生訴訟上的效力,因而,筆者贊同一行為兩性質(zhì)說。
當(dāng)事人基于處分權(quán)主義,對實體法上權(quán)利的處分乃為訴訟和解的肉體,而法院為了尊重當(dāng)事人的處分權(quán)、程序主體地位以及維護私法秩序的穩(wěn)定,對和解協(xié)議予以審查并認為不具有無效或可撤銷事由后,賦予其訴訟法上的效力,從而終結(jié)訴訟程序。和解協(xié)議是當(dāng)事人對于自身合法利益自愿做出的處分,當(dāng)事人自由自己的考量,因而,和解協(xié)議的內(nèi)容并不必然與事實或法律規(guī)定的內(nèi)容一致。和解協(xié)議的正當(dāng)性即源于此,即雙方當(dāng)事人綜合各種考量之后,為實現(xiàn)利益的最大化,與對方就糾紛的解決達成合意,是在平等、自愿的基礎(chǔ)上自主做出的決定。依據(jù)誠實信用原則,每個人都應(yīng)對自己的行為負責(zé),而不得任意反悔。
三、訴訟和解的程序及效力
3.1為了區(qū)別訴訟和解與訴訟外和解,法院對訴訟中達成的和解予以一定程度上的審查,但該審查應(yīng)當(dāng)主要偏重于形式審查。筆者認為,為了配合訴訟和解的效力,主要是對訴訟標(biāo)的的確定力,訴訟和解協(xié)議還應(yīng)當(dāng)載明,雙方當(dāng)事人對該訴訟標(biāo)的的解決已自愿達成合意解決,并不得再對該訴訟標(biāo)的另行起訴。審查過程中,法官還應(yīng)主動行使釋明權(quán),詢問雙方當(dāng)事人,是否是明確訴訟和解的效力,即若無訴訟和解被認為無效或者被撤銷等情形,當(dāng)事人不得再對本案糾紛提起訴訟。實踐中,訴訟和解達成后,當(dāng)事人通常通過撤訴的方式終結(jié)訴訟。
3.2此后對本訴訟標(biāo)的不得另行起訴的依據(jù)源自哪里呢?來自私法契約還是訴訟上的代替判決?筆者認為,國家在民事訴訟法中規(guī)定當(dāng)事人在訴訟中有選擇和解以解決糾紛的權(quán)利,自應(yīng)由民事訴訟法承認和保障訴訟和解協(xié)議的效力,否則,訴訟和解與訴訟外和解將一般無二,無法實現(xiàn)作為多元糾紛解決機制中的一種應(yīng)有的功能。和解協(xié)議經(jīng)法院審查后認為不違反法律、法規(guī)的,和解協(xié)議生效,并產(chǎn)生與確定判決相同的確定力、執(zhí)行力、約束力。
當(dāng)事人應(yīng)該根據(jù)自愿制定的和解協(xié)議的內(nèi)容履行自己的義務(wù),行使自己的權(quán)利。當(dāng)義務(wù)人不履行或者不適當(dāng)履行自己的義務(wù)時,另一方有權(quán)向做出裁定的法院提出強制執(zhí)行的申請。誠實信用原則是和解協(xié)議確定力、執(zhí)行力以及約束力核心,即當(dāng)事人接受和解協(xié)議確定的義務(wù)乃是出于對自己行為的應(yīng)有之舉。誠實信用原則被譽為民法中的“帝王條款”,足可見該原則在社會生活、經(jīng)濟生活、法律生活當(dāng)中的統(tǒng)治性地位,人人均應(yīng)對自己的行為負責(zé),不得任意反悔,擾亂各種民事關(guān)系中的預(yù)測性。
3.3而單單有內(nèi)核是不夠的,道德上的約束并不足以約束所有人適當(dāng)?shù)穆男凶约旱牧x務(wù),因而,還必須由國家強制力來保障。為了充分發(fā)揮訴訟和解徹底解決紛爭,消滅訴訟標(biāo)的,節(jié)約司法資源,提高訴訟效率,維護社會秩序等功能,賦予訴訟和解以既判力,應(yīng)是題中應(yīng)有之意。盡管理論上,對于訴訟和解是否有既判力,眾說紛紜,但是應(yīng)當(dāng)看到,實踐中,基于處理實際問題之需要,法院往往采取一種務(wù)實的態(tài)度,原則上并不追求釋義學(xué)上的邏輯一貫性。因而,從結(jié)果意義上說,筆者支持訴訟和解具有既判力的觀點。以維護訴訟和解的既判力來實現(xiàn)訴訟和法律安定性的做法,在現(xiàn)代社會具有現(xiàn)實意義。
四、訴訟和解的救濟及建議
4.1和解協(xié)議達成后,并不意味著權(quán)利人的權(quán)利已經(jīng)實現(xiàn)或者必然得到實現(xiàn),還有待于義務(wù)人的適當(dāng)履行。義務(wù)人達成和解協(xié)議后不完全履行甚至不履行和解協(xié)議所確定的義務(wù)時,當(dāng)事人已經(jīng)不能根據(jù)法院生效判決申請強制執(zhí)行,或者書沒有根絕生效判決向法院申請強制執(zhí)行的可能,權(quán)利人的權(quán)利應(yīng)如何救濟,在實務(wù)中仍有值得商榷之處。
4.2如華達公司訴東部公司買賣房屋合同糾紛一案,深圳中院房產(chǎn)庭于1995年8月24日作出[1995]深中法房初字第066號民事判決書,判決東部公司在判決生效后15天以內(nèi)返還華達公司1629萬元本金及利息。判決送達后,雙方于1995年9月11日自愿達成一份履行第066號判決的《還款協(xié)議書》,協(xié)議約定,東部公司分期償還華達公司購房款本息18467067元(利息計至1995年8月25日)。采用分期還款方式,至1996年12月31日前還清。
4.3此后,東部公司在判決生效后6個月內(nèi)償還了部分欠款,剩余部分未按還款協(xié)議書的約定付款。華達公司遂向深圳中院申請強制執(zhí)行,但由于雙方都是法人,法律規(guī)定,申請執(zhí)行期限為6個月,最高院認為,債權(quán)人超過法定期限申請執(zhí)行,深圳市中級人民法院仍立案執(zhí)行無法律依據(jù)。
深圳華達化工有限公司的債權(quán)成為自然債,可自行向債務(wù)人索取,也可以深圳東部實業(yè)有限公司不履行還款協(xié)議為由向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。盡管上述和解協(xié)議不是訴訟中達成的,但從上述最高院的批復(fù)可以看出最高院對訴訟和解問題的處理原則,即達成訴訟和解后,原訴訟標(biāo)的消滅,若訴訟和解存在瑕疵,應(yīng)當(dāng)就和解協(xié)議另行起訴或申請再審,而不存在上訴的問題。因為和解協(xié)議是合意的結(jié)果,不存在“不服”法院裁判的情況。可以預(yù)見,隨著司法改革的深入,社會對糾紛解決的需要會越來越多,因此,建立完善的訴訟和解制度,從提高糾紛解決的效率,盡快恢復(fù)正常的私法秩序的角度來說,是勢在必行的。
4.4明確的訴訟和解的性質(zhì)和效力是訴訟和解制度完善的前提。為了構(gòu)建科學(xué)合理的訴訟和解制度,筆者提出以下個人淺見:
一、訴訟和解應(yīng)當(dāng)在訴訟系屬后,法官面前做出,并經(jīng)法官審查,確定有無違反法律、法規(guī)以及社會公益的內(nèi)容,當(dāng)事人是否是真實意思表示;
二、法官對和解協(xié)議進行審查并行使釋明權(quán),告知當(dāng)事人訴訟和解的效力,讓當(dāng)事人在充分了解后果的情況對自己的權(quán)利做出處分;
三、訴訟和解協(xié)議應(yīng)記入庭審筆錄或者加蓋法院公章,從形式上賦予和解協(xié)議的正式性;
四、在民訴法典中確立,達成訴訟和解的,不得對本案訴訟標(biāo)的再行起訴。訴訟和解具有強制執(zhí)行力,執(zhí)行期限與給付判決申請執(zhí)行期限相同。訴訟和解有錯誤或者瑕疵的,只能針對和解協(xié)議啟動再審程序,請求法院撤銷或者變更。
五、申請撤銷和解協(xié)議的,應(yīng)在法定的期間內(nèi)進行,逾期的喪失申請的權(quán)利。
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當(dāng)代中國行政法學(xué)的功能缺陷與法學(xué)方法論上的救治論文(通用6篇)
在學(xué)習(xí)和工作的日常里,大家或多或少都會接觸過論文吧,論文是進行各個學(xué)術(shù)領(lǐng)域研究和描述學(xué)術(shù)研究成果的一種說理文章。為了讓您在寫論文時更加簡單方便,下面是小編幫大家整理的當(dāng)代中國行政法學(xué)的功能缺陷與法學(xué)方法論上的救治論文,歡迎閱讀與收藏。
當(dāng)代中國行政法學(xué)的功能缺陷與法學(xué)方法論上的救治論文 篇1
摘要:一個成熟的行政法學(xué)學(xué)科應(yīng)該具有理論體系的科學(xué)性和完整性;成熟而穩(wěn)定的方法論等。中國行政法學(xué)無疑是存在著功能性的缺陷,這些功能缺陷與行政法學(xué)方法論所存在的缺陷有關(guān)。因此,革新行政法學(xué)的方法論就成為中國行政法學(xué)未來發(fā)展的路徑和突破口,方法論的多元
關(guān)鍵詞:行政法學(xué)論文
一個成熟的行政法學(xué)學(xué)科應(yīng)該具有理論體系的科學(xué)性和完整性;成熟而穩(wěn)定的方法論等。中國行政法學(xué)無疑是存在著功能性的缺陷,這些功能缺陷與行政法學(xué)方法論所存在的缺陷有關(guān)。因此,革新行政法學(xué)的方法論就成為中國行政法學(xué)未來發(fā)展的路徑和突破口,方法論的多元主義是行政法學(xué)的最佳選擇。
上世紀(jì)七十年代,隨著國內(nèi)法制變革的不時深化,中國行政法開端走向成熟,其研討也開端向著縱向方面開展。建國初期,社會經(jīng)濟體制不斷在探索中行進,經(jīng)過不時總結(jié)歷次經(jīng)歷經(jīng)驗,提出一切從實踐動身,理論是檢驗謬誤的獨一規(guī)范,自此中國開端建立民主、法制以及自在和保證人權(quán)的社會主義國度,各項管理活動正朝著制度化、法律化以及標(biāo)準(zhǔn)化方向邁進,中國行政法學(xué)研討也開端了新的篇章。
了解法學(xué)論文發(fā)表在哪里
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《中國法學(xué)》(雙月刊)創(chuàng)刊于1984年,是由中國法學(xué)會主管、主辦的學(xué)術(shù)期刊。始終堅持以馬克思主義為指導(dǎo),堅持正確的政治方向,堅持理論聯(lián)系實際,關(guān)注重大現(xiàn)實問題,堅持刊物的學(xué)術(shù)性,追求學(xué)術(shù)創(chuàng)新,嚴(yán)守學(xué)術(shù)規(guī)范。
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省級法學(xué)期刊推薦:《時代法學(xué)》
《時代法學(xué)》(雙月刊)創(chuàng)刊于2003年,是由湖南師范大學(xué)法學(xué)院承辦的國內(nèi)外公開發(fā)行的法學(xué)理論學(xué)術(shù)期刊,宗旨是:反映國內(nèi)外法學(xué)研究的最新成果,努力研究和探索社會主義市場經(jīng)濟法治問題,促進法學(xué)研究與教學(xué)的發(fā)展,為社會主義民主與法制建設(shè)服務(wù)。
經(jīng)濟法學(xué)論文2000字(精選8篇)
在日復(fù)一日的學(xué)習(xí)、工作生活中,大家都經(jīng)常接觸到論文吧,論文的類型很多,包括學(xué)年論文、畢業(yè)論文、學(xué)位論文、科技論文、成果論文等。你所見過的論文是什么樣的呢?下面是小編精心整理的經(jīng)濟法學(xué)論文2000字,歡迎閱讀與收藏。
經(jīng)濟法學(xué)論文 篇1
摘要:
隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會的進步,經(jīng)濟法逐漸成為中高職院校財經(jīng)類專業(yè)中的重要課程,在生活中發(fā)揮的作用也越來越大。因此,提高經(jīng)濟法教學(xué)質(zhì)量是當(dāng)前中高職院校的主要任務(wù)。而在經(jīng)濟法教學(xué)中案例教學(xué)發(fā)揮著重要的作用,成為培養(yǎng)創(chuàng)新型人才的重要手段之一。本文淺談了在經(jīng)濟法教學(xué)過程中,實施案例教學(xué)的必要性以及如何有效應(yīng)用案例教學(xué)。
關(guān)鍵詞:
經(jīng)濟法;案例教學(xué);必要性;有效應(yīng)用
一、經(jīng)濟法和案例教學(xué)的認知
經(jīng)濟法是中高職院校財經(jīng)類專業(yè)的必修課之一,具有較強的社會應(yīng)用性和實踐性。它的社會應(yīng)用性體現(xiàn)在經(jīng)濟法調(diào)整具有社會公共性的經(jīng)濟管理關(guān)系,它的實踐性則是體現(xiàn)在經(jīng)濟法的實施、經(jīng)濟法對實踐的指導(dǎo)以及經(jīng)濟法的社會效果等方面;谶@兩大特性,傳統(tǒng)的教學(xué)模式已無法滿足課程的教學(xué)需求。傳統(tǒng)的教學(xué)模式是以教師為中心、為主體,采用“滿堂灌”式的教學(xué)方法,教師一味地講授,學(xué)生被動地接受與存儲,不能自覺地、主動地、積極地參與課堂教學(xué),思維被限制在教材上,一旦在實際工作或科學(xué)研究中遇到與課本上不相符的事例,往往手足無措,一籌莫展。
案例教學(xué),是一種開放式、互動式的新型教學(xué)方式,案例本質(zhì)上是提出一種教育的兩難情境,沒有特定的解決之道,而教師于教學(xué)中扮演著設(shè)計者和激勵者的角色,鼓勵學(xué)生積極參與討論。教師通過模擬或者重現(xiàn)現(xiàn)實工作中的一些場景,讓學(xué)生把自己納入案例場景,在教學(xué)中通過讓學(xué)生運用已有的知識經(jīng)驗來分析、判斷并解決現(xiàn)實工作情境中發(fā)生的事件和問題,從中抽象出某些一般性的管理結(jié)論或管理原理,也可以讓學(xué)生通過自己的思考或者他人的思考來拓寬自己的視野,從而促進學(xué)生進行知識技能遷移,提高他們解決問題的能力。
法學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文選題指南(中國法制史)
艱苦的大學(xué)生活即將結(jié)束,我們畢業(yè)前都要通過最后的畢業(yè)論文,畢業(yè)論文是一種有準(zhǔn)備的檢驗大學(xué)學(xué)習(xí)成果的形式,那么寫畢業(yè)論文需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的法學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文選題指南(中國法制史),歡迎閱讀與收藏。
法學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文選題指南(中國法制史) 篇1
刑法題目
1、論古代的死刑
2、論流刑
3、論充軍刑
4、論肉刑的廢除
5、論族刑
6、論贖刑
7、論古代”減死貸命”之刑的設(shè)計
8、論清代的監(jiān)禁刑
9、論無期徒刑在近代的確立
10、論管制刑
11、論古代婦女犯罪
12、論古代婦女的法律的地位
13、論古代瘋?cè)朔缸?p> 14、古今瘋?cè)朔缸镏容^
15、論古代老人犯罪
16、論古代法律對老人的優(yōu)待
17、論老人法律地位在近代的變化
18、論殘疾人犯罪
19、古今殘疾人犯罪之比較研究
20、論化外人犯罪
21、論古代犯罪的年齡要件
22、格殺勿論研究
23、論古代因時制宜的刑事政策
24、論古代因地制宜的法律原則
25、論”刑罰世輕世重”原則
26、論古代官僚貴族的法律特權(quán)
27、”刑不上大夫”論
28、論古代的共同犯罪
29、論古代的”屢犯罪”
30、古代屢犯罪與現(xiàn)代累犯之比較研究
31、論古代的俱發(fā)罪
32、古代俱發(fā)罪與現(xiàn)代數(shù)罪并罰之比較
33、論復(fù)仇制度
34、論比附原則
35、比附與罪刑法定之比較研究
法學(xué)畢業(yè)論文格式范文模板(精選6篇)
大學(xué)生活將要謝下帷幕,眾所周知畢業(yè)生要通過最后的畢業(yè)論文,畢業(yè)論文是一種有計劃的、比較正規(guī)的檢驗大學(xué)學(xué)習(xí)成果的形式,寫畢業(yè)論文需要注意哪些格式呢?下面是小編整理的法學(xué)畢業(yè)論文格式范文模板,僅供參考,大家一起來看看吧。
法學(xué)畢業(yè)論文格式 篇1
摘要:為了保障機動車道路交通事故受害人依法得到賠償,促進道路交通安全,本著強制性、廣覆蓋性和公益性的原則,我國自2006年7月1日以來實施機動車交通事故責(zé)任強制保險。交強險是我國第一個由國家法律規(guī)定實行的強制保險制度,自實施以來,由于在制度設(shè)計上存在諸多缺陷以及相配套的措施沒有到位,致使交強險在實施過程中遇到許多問題。本文首先分析了交強險實施中存在的主要問題,然后提出了完善交強險的相應(yīng)對策。
論文關(guān)鍵詞:交強險,問題,對策
一、前言
2006年7月1日我國正式實施機動車交通事故責(zé)任強制保險(以下簡稱“交強險”)制度,這是我國首個由國家法律規(guī)定實行的強制保險制度。交強險是指由保險公司對被保險機動車發(fā)生道路交通事故造成受害人(不包括本車人員和被保險人)的人身傷亡、財產(chǎn)損失,在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)膹娭菩载?zé)任保險。實行交強險制度,其首要目標(biāo)就是通過國家法律強制手段,提高機動車第三方責(zé)任險的覆蓋面,在最大程度上為交通事故受害人提供及時和基本的保障,從而更好地保護弱勢群體的權(quán)益?梢,交強險是為社會弱勢群體提供保障的一個特殊險種。作為我國第一個法定強制責(zé)任保險,其人道主義立場和保護交通事故弱勢參與者利益的制度價值不容懷疑。交強險實施兩年以來,在保護人民生命財產(chǎn)安全和保障道路交通安全以及維護社會穩(wěn)定等方面也發(fā)揮了巨大作用,充分發(fā)揮了保險的社會管理職能。但交強險在實施過程中也暴露了很多問題。筆者通過實習(xí),認識到保險人越來越多的介入到因交通事故糾紛引起的民事、刑事關(guān)系中。本文結(jié)合實習(xí)中看到的關(guān)于交強險糾紛的案例,首先分析了我國交強險實施中的問題,然后給出了完善交強險的建議。
法學(xué)論文開題報告范文
隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家整理的法學(xué)論文開題報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
法學(xué)論文開題報告范文 篇1
一、本課題的研究目的和意義
在當(dāng)今的媒體上,我們經(jīng)?吹健搬t(yī)鬧”現(xiàn)象的發(fā)生:患者家屬圍堵醫(yī)療機構(gòu),毆打甚至殺害醫(yī)護人員,甚至在醫(yī)療機構(gòu)滯留患者的尸體或者設(shè)置靈堂等等。 醫(yī)患關(guān)系本是魚水共存、唇齒相依的關(guān)系,醫(yī)患雙方的利益應(yīng)該是統(tǒng)一的,但隨著社會發(fā)展的步伐加快,人們的權(quán)利意識逐漸增強,醫(yī)療糾紛越來越多,醫(yī)患關(guān)系越來越緊張,種種暴力事件也是時有發(fā)生。因此,通過法律途徑妥善處理醫(yī)療糾紛,對于減少醫(yī)療暴力事件的發(fā)生、緩解醫(yī)患矛盾具有十分重要的意義。醫(yī)療糾紛案件專業(yè)性強、爭議大、矛盾突出,是司法實踐的熱點和難點,所以需要我們付出更大的努力去解決這一與人民生活息息相關(guān)的問題。
法諺有云:“舉證責(zé)任分配是民事訴訟的脊梁!迸e證責(zé)任分配問題自然受到人們的格外關(guān)注。舉證責(zé)任的分配關(guān)系到醫(yī)患雙方實體權(quán)利能否實現(xiàn),關(guān)系到醫(yī)患雙方在訴訟中的勝敗,因此,如何在醫(yī)患雙方之間合理地分配舉證責(zé)任,如何讓醫(yī)患雙方公平的承擔(dān)舉證責(zé)任,是醫(yī)療侵權(quán)訴訟的焦點之所在。
所以,我選擇了“醫(yī)療糾紛制度舉證責(zé)任分配制度”作為我的論文主題。對于此篇論文,我打算從我國醫(yī)療糾紛舉證責(zé)任分配的發(fā)展階段入手,比較國外的舉證責(zé)任分配制度,找出我國現(xiàn)在實施的醫(yī)療糾紛舉證責(zé)任制度不足及存在的問題,提出完善我國醫(yī)療糾紛舉證責(zé)任分配制度的建議。只有合理的分配醫(yī)療糾紛中的舉證責(zé)任,才能公平公正的解決醫(yī)療糾紛,緩解醫(yī)患之間的矛盾,構(gòu)建和諧社會。
法學(xué)專業(yè)學(xué)生職業(yè)教育研究論文(精選10篇)
在平平淡淡的日常中,大家都寫過論文,肯定對各類論文都很熟悉吧,論文一般由題名、作者、摘要、關(guān)鍵詞、正文、參考文獻和附錄等部分組成。寫論文的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的法學(xué)專業(yè)學(xué)生職業(yè)教育研究論文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
法學(xué)專業(yè)學(xué)生職業(yè)教育研究論文 篇1
摘要:
近年來我校法學(xué)專業(yè)學(xué)生就業(yè)率持續(xù)走低,就業(yè)專業(yè)對口率低,法學(xué)專業(yè)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)意識不夠。這主要是法律人才培養(yǎng)目標(biāo)未能與社會需求和民航發(fā)展相對接,民航特色不突出等原因造成的。本文通過發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,從而探討加強法學(xué)專業(yè)學(xué)生職業(yè)教育的主要途徑。
關(guān)鍵詞:
民航;法學(xué)專業(yè);就業(yè);職業(yè)教育
一、我校法學(xué)專業(yè)學(xué)生就業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題
目前,我國正處于由民航大國向民航強國發(fā)展的過程中,對民航人才需求不斷加強,但從目前民航大學(xué)法學(xué)院本科生就業(yè)狀況來看,并不是很理想。主要暴露出三個問題:一是總體就業(yè)率低;二是行業(yè)內(nèi)就業(yè)率低;三是行業(yè)內(nèi)就業(yè)專業(yè)對口率低。從2016屆法學(xué)專業(yè)本科生就業(yè)數(shù)據(jù)來看,截至2016年6月底,總體的就業(yè)率為41.77%,而行業(yè)內(nèi)就業(yè)率僅達到34.17%,行業(yè)內(nèi)就業(yè)專業(yè)對口率更是低至3.8%。近三年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國民航大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)生在民航行業(yè)就業(yè)情況總體呈下降趨勢,今年更是跌至不足40%。例如:法學(xué)院2014年畢業(yè)總?cè)藬?shù)72人,一次就業(yè)率55.6%,行業(yè)內(nèi)就業(yè)率40.8%。2015年畢業(yè)總?cè)藬?shù)75人,一次就業(yè)率57.4%,行業(yè)內(nèi)就業(yè)率24.7%。2016年畢業(yè)總?cè)藬?shù)80人,一次就業(yè)率41.77%%,行業(yè)內(nèi)就業(yè)率34.17%。就業(yè)問題直接導(dǎo)致了法學(xué)專業(yè)學(xué)生對于專業(yè)自信心不足,自主學(xué)習(xí)動力不足等學(xué)業(yè)問題。甚至有一部分學(xué)生對本專業(yè)抱有懷疑甚至抵觸的情緒,這集中體現(xiàn)在入學(xué)教育滿意度低、轉(zhuǎn)專業(yè)申請人數(shù)多等方面,因此更需要加強對學(xué)生職業(yè)規(guī)劃的教育和引導(dǎo),幫助他們找準(zhǔn)方向,樹立目標(biāo)。
衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)法醫(yī)學(xué)教學(xué)現(xiàn)狀與改革探討的論文(通用6篇)
無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都經(jīng)常接觸到論文吧,借助論文可以達到探討問題進行學(xué)術(shù)研究的目的。寫起論文來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)法醫(yī)學(xué)教學(xué)現(xiàn)狀與改革探討的論文,希望對大家有所幫助。
衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)法醫(yī)學(xué)教學(xué)現(xiàn)狀與改革探討的論文 篇1
【摘要】衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)有其自身的專業(yè)特色,在學(xué)生培養(yǎng)過程中,法醫(yī)學(xué)課程有其重要的作用和意義。為了更好地提高教學(xué)質(zhì)量,推進教學(xué)改革,對哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2007級-2010級衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)共139名學(xué)生進行問卷調(diào)查,分析學(xué)生對法醫(yī)課的認知程度及教學(xué)的現(xiàn)狀,以期在教學(xué)內(nèi)容、授課深度、教學(xué)方法、增加實踐教學(xué)等方面進行法醫(yī)學(xué)教學(xué)改革提供理論依據(jù)。目前,國內(nèi)開設(shè)衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)的院校都有法醫(yī)學(xué)公共課的教學(xué),衛(wèi)生法學(xué)有其自身的專業(yè)特色,且學(xué)生醫(yī)學(xué)知識相對較薄弱。為了更好地提高法醫(yī)學(xué)課程的教學(xué)質(zhì)量和水平,筆者對本校2007級-2010級衛(wèi)生法學(xué)專業(yè)學(xué)生進行問卷調(diào)查,分析學(xué)生對法醫(yī)課的認知程度及教學(xué)的現(xiàn)狀,以推進法醫(yī)學(xué)的教學(xué)改革。
1.調(diào)查對象與方法
調(diào)查對象為2007級-2010級衛(wèi)生法學(xué)學(xué)生共139人,其中男生45人,女生94人。調(diào)查內(nèi)容包括學(xué)生對法醫(yī)學(xué)課程的認知程度、教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法的意見和建議等方面。以不記名方式填寫問卷,授課之前進行法醫(yī)學(xué)課程認知程度的調(diào)查,授課之后進行法醫(yī)學(xué)課程教學(xué)內(nèi)容及方法的調(diào)查統(tǒng)計。發(fā)出調(diào)查表139份,回收139份。
淺談經(jīng)濟法學(xué)的研究方法論文(精選8篇)
在個人成長的多個環(huán)節(jié)中,大家最不陌生的就是論文了吧,論文是一種綜合性的文體,通過論文可直接看出一個人的綜合能力和專業(yè)基礎(chǔ)。為了讓您在寫論文時更加簡單方便,以下是小編為大家整理的淺談經(jīng)濟法學(xué)的研究方法論文,僅供參考,大家一起來看看吧。
淺談經(jīng)濟法學(xué)的研究方法論文 篇1
摘 要:伴隨著我國經(jīng)濟體制改革和對外開放理念的落實和貫徹,研究經(jīng)濟法學(xué)的重要性也就充分突顯,經(jīng)濟法學(xué)是一門全新的學(xué)科,它將經(jīng)濟、法律、科學(xué)管理三者于一體,具有鮮明的時代性。
關(guān)鍵詞:經(jīng)濟法學(xué)論文
伴隨著我國經(jīng)濟體制改革和對外開放理念的落實和貫徹,研究經(jīng)濟法學(xué)的重要性也就充分突顯,經(jīng)濟法學(xué)是一門全新的學(xué)科,它將經(jīng)濟、法律、科學(xué)管理三者于一體,具有鮮明的時代性。本文試著以經(jīng)濟法學(xué)研究方法的本質(zhì)、功能等其它層面進行深入分析,探討方法在經(jīng)濟法學(xué)中的重要性。
一、經(jīng)濟法中問題與主義的相關(guān)爭議
在中國,學(xué)者們關(guān)于經(jīng)濟法學(xué)的肇端尚有不同的認識,但經(jīng)濟法學(xué)界大致傾向于以1978年為學(xué)科開展的起點,并在每個十年前后,推出一些回憶性、深思性的研討成果。關(guān)于經(jīng)濟法學(xué)這個新興的學(xué)科,各類理論觀念紛出,不同聲音混響。而在其研討辦法上,學(xué)者主要偏重于經(jīng)濟法問題與主義的爭論上,即經(jīng)濟法學(xué)的理論研討與制度構(gòu)建的剖析。
一些學(xué)者把經(jīng)濟法根底理論研討比做“雞肋”,以為其食之無味。他們以為中國經(jīng)濟法學(xué)在其開展過程中遭遇了辦法論上的“認識形態(tài)”化、“概念法學(xué)”化和“半殖民地”化的宏大沖擊,樹立經(jīng)濟法學(xué)以問題為導(dǎo)向的研討辦法,加強其自足性和開放性,成為經(jīng)濟法學(xué)可持續(xù)開展的關(guān)鍵所在。同時,他們也指出其無意否認那些研討主義的學(xué)者所停止的研討價值,只是以為這樣的研討偏離了法學(xué)原本的研討目的。法律就其作用而言是一種游戲規(guī)則,是為了處置人類社會的各種糾葛,法學(xué)的任務(wù)就是發(fā)現(xiàn)以及創(chuàng)新更好的游戲和裁判規(guī)則,研討的基本目的是為了更好的處理糾葛。因而,法學(xué)研討不只是書齋中的學(xué)問,不是為了研討而研討,而是要處理理想問題。從這個意義上講,目行進行的經(jīng)濟法研討與中國活生生的經(jīng)濟理想、經(jīng)濟變革與立法司法理論不聯(lián)絡(luò),只是熱衷于構(gòu)建籠統(tǒng)的理論框架,將經(jīng)濟法理論變成了深邃莫側(cè)的玄學(xué),其研討結(jié)果是不只不能為理想問題的處理提供參考和指導(dǎo),而且會偏離法學(xué)研討的初衷和本質(zhì)。
論法學(xué)研究方法的基本法則論文(通用7篇)
在現(xiàn)實的學(xué)習(xí)、工作中,許多人都有過寫論文的經(jīng)歷,對論文都不陌生吧,論文是指進行各個學(xué)術(shù)領(lǐng)域的研究和描述學(xué)術(shù)研究成果的文章。怎么寫論文才能避免踩雷呢?下面是小編精心整理的論法學(xué)研究方法的基本法則論文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
論法學(xué)研究方法的基本法則論文 篇1
法學(xué)的研究方法就是為探尋法學(xué)和法律的內(nèi)在規(guī)律,為表達法學(xué)學(xué)術(shù)觀點而運用的視角和手段。西方和中國的法學(xué)都形成了自己的研究方法。法學(xué)的研究方法,在現(xiàn)代,首先重要的是對研究方法所屬的母體——"法學(xué)"進行界定,這樣,"研究方法"才能名正言順地有所作為。
關(guān)于辦法一詞,我們并不生疏。在工作中,我們要留意工作辦法;在學(xué)習(xí)中,我們要講求學(xué)習(xí)辦法;在科學(xué)研討中,我們更要運用研討辦法。那么何謂辦法?從普通的意義上說,辦法就是人類在改造世界和改造本身的理論活動中所采取的特定方式;這種方式包括肉體和物質(zhì)兩個層面的內(nèi)容。所謂辦法論是指某一科學(xué)范疇中各種詳細的研討辦法的匯合。辦法論關(guān)于學(xué)科的研討特別重要;科學(xué)、正確的辦法,不但有利于研討,而且會使研討獲得事半功倍的效果。在法學(xué)研討中,我們又采取什么樣的辦法論?
一、法學(xué)辦法論釋義
所謂法學(xué)辦法論,指的是法學(xué)研討中所運用的各種辦法以及對這些辦法所作的理論闡釋。在廣義上,法學(xué)研討辦法指的是在法學(xué)研討和理論的過程中人們所采用的各種辦法;既包括學(xué)者們在法學(xué)理論研討中所運用的辦法,也包括司法工作人員在案件處置過程中所運用的特定辦法。在狹義上,法學(xué)研討辦法僅指后者,也即法官、檢察官和律師等法律職業(yè)者在運用法律處置案件時采用的辦法。