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民事訴訟論文

論文常用來指進(jìn)行各個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域的研究和描述學(xué)術(shù)研究成果的文章,簡稱之為論文。它既是探討問題進(jìn)行學(xué)術(shù)研究的一種手段,又是描述學(xué)術(shù)研究成果進(jìn)行學(xué)術(shù)交流的一種工具。它包括學(xué)年論文、畢業(yè)論文、學(xué)位論文、科技論文、成果論文等。

民事訴訟論文1

  20xx年至20xx年,中國法學(xué)核心科研評價(jià)來源期刊,即CLSCI(China Legal Science Citation Index)發(fā)表的民事訴訟論文篇數(shù)(法學(xué)論文總數(shù)),以及民事訴訟法學(xué)在論文發(fā)表總數(shù)中所占比率之?dāng)?shù)據(jù)分布如下:20xx年59(1406),4.08%;20xx年74(1431),5.17%;20xx年99(1435),6.9%;20xx年93(1412),6.59%;20xx年71(1357),5.23%;20xx年86(1557),5.5%;20xx年71(1521),4.67%。

  20xx年,CLSCI共發(fā)表論文1521篇。各部門法學(xué)發(fā)表篇數(shù)大致為:民法267,刑法237,法理198,經(jīng)濟(jì)法158,刑事訴訟130,憲法120,行政法學(xué)101,商法80,民事訴訟71,法制史62,國際私法19,國際經(jīng)濟(jì)法34,國際公法44。其中,民事訴訟學(xué)科與20xx年的86篇相比,數(shù)量上有所回落,約占論文發(fā)表總數(shù)的4.67%,在13個(gè)法學(xué)學(xué)科中排名第9。

  1 訴權(quán)與既判力理論研究

  訴權(quán)、既判力是傳統(tǒng)民事訴訟法學(xué)兩大極具恒常性和延展性的基本理論,歷史上曾在不同時(shí)期推動民事訴訟法學(xué)之時(shí)代發(fā)展。立案登記制、第三人撤銷之訴、公益訴訟等新制度適用中的爭議和混亂,促使學(xué)者們在這兩大古老而抽象的理論中找到了新的研究興奮點(diǎn)。

  關(guān)于訴權(quán)理論,吳英姿教授提出,肩負(fù)時(shí)代使命的訴權(quán)人權(quán)論是邁向基本權(quán)利范疇的訴權(quán)觀。私法訴權(quán)說完成了訴權(quán)的權(quán)利化改造,公法訴權(quán)說將訴權(quán)從私權(quán)關(guān)系上升為公民與國家之間的關(guān)系,訴權(quán)人權(quán)論則超越民事權(quán)利與訴訟權(quán)利,突破訴訟法框架,為人權(quán)的司法保障及憲法訴訟奠定根基。訴權(quán)人權(quán)論要求訴權(quán)入憲,人權(quán)性質(zhì)意味著訴權(quán)具有絕對性,只能經(jīng)行使消耗,不可放棄不可否定,不得為其附加條件,這決定了訴訟目的論應(yīng)界定為“公正解決糾紛”。唐力教授提出,應(yīng)通過程序機(jī)制合理界定審判權(quán)與訴權(quán),充實(shí)訴權(quán)實(shí)現(xiàn)之程序制度,適當(dāng)強(qiáng)化法院對訴權(quán)實(shí)現(xiàn)之程序保障義務(wù),保障當(dāng)事人之程序基本權(quán)。王曉認(rèn)為,判斷訴權(quán)濫用應(yīng)遵循嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),審查主觀惡意、行為失范和訴的利益缺失等要件,避免阻卻和妨礙訴權(quán)行使。結(jié)合其危害性及具體情形,體系化、多層次地綜合運(yùn)用行政、民事、刑事追責(zé)機(jī)制予以懲戒。

  關(guān)于既判力理論,張衛(wèi)平教授提出,我國尚未在規(guī)范層面對既判力相對性原則予以明定化,導(dǎo)致第三人權(quán)益程序保障方面存有重大缺陷,實(shí)踐中第三人撤銷之訴適用混亂。將既判力制度化,需要明確既判力客觀范圍的原則及其例外、既判力相對性原則及其例外、既判力標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。根據(jù)既判力相對性原則,判決在沒有擴(kuò)張正當(dāng)性根據(jù)的情形下對第三人沒有約束力,判決損害第三人利益時(shí),第三人可以提起一般訴訟。既判力相對性原則不僅有助于糾紛之終局解決,同時(shí)也能夠?yàn)榘竿獾谌颂峁┏绦虮U稀?/p>

  2 基本原則與基本制度研究

  該類論文共7篇。其中,基本原則部分涉及辯論、檢察監(jiān)督、支持起訴、誠實(shí)信用等內(nèi)容,基本制度方面則針對陪審制度和公開審判制度進(jìn)行了探討。

  基本原則研究。陳賢貴認(rèn)為,具體化義務(wù)立足于主張責(zé)任,由宣示性規(guī)則、實(shí)現(xiàn)程度規(guī)則、免除規(guī)則及效力規(guī)則等構(gòu)成,其正當(dāng)性在于促進(jìn)訴訟、集中審理,防止濫訴和突襲,我國具體化義務(wù)初具制度外形,但缺乏可供良性開展的邏輯前提及關(guān)聯(lián)制度。今后應(yīng)確立約束性辯論主義原則,規(guī)范闡明義務(wù)及完備審前程序。張衛(wèi)平教授指出,基于檢察監(jiān)督的各種限制性條件和風(fēng)險(xiǎn),民事訴訟的檢察監(jiān)督應(yīng)當(dāng)是選擇性的。中心是審判監(jiān)督程序,重點(diǎn)是事后監(jiān)督而非審判程序的過程監(jiān)督。巢志雄認(rèn)為,我國民事訴訟誠實(shí)信用原則在具體內(nèi)容、類型化適用、創(chuàng)設(shè)其他程序規(guī)范等方面存在過于泛濫、隨意和輕視法律方法的問題。法國民事司法實(shí)踐必要性、相關(guān)性、正當(dāng)性適用要求,對我國有參考價(jià)值。

  基本制度研究。張嘉軍教授通過實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),我國人民陪審制度仍然在陪審員選任條件、陪審案件范圍、實(shí)際參審人員構(gòu)成等方面存在缺陷。未來應(yīng)優(yōu)化陪審員構(gòu)成,注重普通群眾、年長者比重的調(diào)整,取消學(xué)歷資格限制。陪審案件不應(yīng)限于“社會影響較大”,應(yīng)處理好專業(yè)性新型案件與普通案件的人員選擇問題。逐步建立由陪審員單獨(dú)認(rèn)定事實(shí)的制度,避免法官對陪審員的不當(dāng)干擾和控制。高翔提出,我國民事審判公開將對當(dāng)事人公開與對社會公開混同起來,存在一元化傾向。對當(dāng)事人公開的權(quán)利基礎(chǔ)是聽審請求權(quán)和公開審判請求權(quán),而對社會公開的權(quán)利基礎(chǔ)是司法知情權(quán)。對象及其權(quán)利基礎(chǔ)差異決定了公開內(nèi)容的差異,權(quán)利沖突時(shí),聽審請求權(quán)及隱私權(quán)保護(hù)處于優(yōu)位。構(gòu)成審判公開制度結(jié)構(gòu)二元構(gòu)建的制度邏輯。

  3 司法改革研究

  王亞新教授提出,“省級統(tǒng)管”意味著省級以下各級法院的經(jīng)費(fèi)支出不再依靠同級地方財(cái)政,而改由省級財(cái)政統(tǒng)籌,中央財(cái)政通過轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)資金等予以補(bǔ)充。改革達(dá)成預(yù)期目標(biāo),取決于方案的內(nèi)容構(gòu)成及實(shí)施方式,涉及籌資來源、預(yù)算案的編制、預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)決算的審議批準(zhǔn)程序等內(nèi)容。傅郁林教授認(rèn)為,本輪改革涉及體制、機(jī)制、程序改革等環(huán)環(huán)相扣的各個(gè)方面,審判人員分類和法官員額制當(dāng)前爭議最大、困難最多。員額制應(yīng)當(dāng)是審判權(quán)運(yùn)行機(jī)制改革的自然結(jié)果而不是前提條件,顛倒邏輯順序,將觸動利益的人事關(guān)系改革置于明晰崗位權(quán)限責(zé)任之前,會引起一場無序的利益混戰(zhàn)。改革全面鋪開之前,應(yīng)認(rèn)真研究審判輔助人員與員額制法官之間的職權(quán)責(zé)界分標(biāo)準(zhǔn),以作為審判人員改革的基礎(chǔ)。

  4 證據(jù)制度研究

  該類論文內(nèi)容涉及專家輔助人、品格證據(jù)、共同危險(xiǎn)行為、舉證責(zé)任、鑒定費(fèi)用、證據(jù)保全程序、預(yù)決效等問題。

  專家輔助人制度意在彌補(bǔ)當(dāng)事人質(zhì)證能力不足,排除法官就鑒定意見或?qū)I(yè)問題的認(rèn)識障礙。李學(xué)軍提出,專家輔助人之意見具有證據(jù)屬性,專家輔助人的資質(zhì)不以“訴前確認(rèn)”為依據(jù);專家輔助人的意見以出庭為前提;某些意見只能有限采用。專家輔助人與律師在庭審質(zhì)證環(huán)節(jié)須有明確的角色定位和分工。

  汪諸豪指出,以品格證據(jù)彈劾證人因涉及到品格證據(jù)的特殊可采性規(guī)則而需特別關(guān)注。美國證據(jù)法允許使用證人的不誠實(shí)品性來攻擊證人證言的可信性,證明品性的具體方法受到法律規(guī)制:允許以名聲和意見證言證明不誠實(shí)品性,但以具體行為或先前定罪記錄證明則受到嚴(yán)格限制。美國規(guī)定對我國證人彈劾規(guī)則的創(chuàng)設(shè)具有借鑒意義。

  任重提出,共同危險(xiǎn)行為司法裁判的不統(tǒng)一部分源于對《侵權(quán)責(zé)任法》第10條的誤讀,該規(guī)定應(yīng)被界定為訴訟規(guī)范。民事訴訟法有實(shí)質(zhì)和形式之分,實(shí)質(zhì)民事訴訟法規(guī)范同樣存在于其他法律文本中。我國民事訴訟法學(xué)研究存在與民法脫節(jié)的現(xiàn)象,將訴訟規(guī)范理解為請求權(quán)基礎(chǔ)或疊加要件不僅增加當(dāng)事人訴累,在結(jié)果上貶損當(dāng)事人的民事實(shí)體權(quán)利。在民事訴訟法中建立法律推定的一般規(guī)則,將逐步解決司法實(shí)踐中的相關(guān)疑難。

  占善剛教授認(rèn)為,在鑒定的證據(jù)法構(gòu)造中,鑒定人、當(dāng)事人分別與法院產(chǎn)生公法上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,鑒定人與當(dāng)事人之間并不發(fā)生法律關(guān)系。鑒定人應(yīng)當(dāng)向受訴法院而非當(dāng)事人請求給付鑒定費(fèi)用。鑒定費(fèi)用最終作為訴訟費(fèi)用的一部分由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。應(yīng)制定專門的民事訴訟費(fèi)用法律,厘清鑒定費(fèi)用的性質(zhì),并以此為基點(diǎn)作出關(guān)于鑒定費(fèi)用預(yù)交、負(fù)擔(dān)、給付的科學(xué)設(shè)計(jì)。

  葉自強(qiáng)研究員認(rèn)為,我國舉證責(zé)任理論中較有影響的行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任,忽略了“事實(shí)審言詞辯論終結(jié)時(shí)”這個(gè)極為重要的節(jié)點(diǎn)。從起訴、提供證據(jù)到事實(shí)審言詞辯論終結(jié),構(gòu)成了一個(gè)自成體系的證據(jù)行為發(fā)生系統(tǒng)--提供證據(jù)行為。舉證行為包含提供證據(jù)和對證據(jù)加以說明兩個(gè)行為。提供證據(jù)行為對應(yīng)提供證據(jù)的責(zé)任,該責(zé)任在原被告雙方間轉(zhuǎn)移。說服行為對應(yīng)的說服責(zé)任則不可轉(zhuǎn)移,由法官或陪審團(tuán)的認(rèn)定與判斷形成結(jié)果責(zé)任。

  我國長期以來缺乏書證真實(shí)性判斷的明確規(guī)范,新民訴法解釋首次確立了公文書證實(shí)質(zhì)真實(shí)的判斷規(guī)則。段文波教授提出,確定判決中的事實(shí)認(rèn)定對后訴的效力,學(xué)說上有預(yù)決力、非預(yù)決力及證明效三種觀點(diǎn)。我國承襲蘇聯(lián)法“預(yù)決性”的概念軀殼,以免證效力為內(nèi)實(shí),本質(zhì)上系法定證明效,該規(guī)定損害了法官認(rèn)定事實(shí)的獨(dú)立性,褫奪了后訴當(dāng)事人的接受裁判權(quán),且有違程序保障的基本要求。判決書可作為書證,對后訴法官認(rèn)定事實(shí)產(chǎn)生一定影響,但不宜由法律硬性規(guī)定其證明力強(qiáng)弱。今后應(yīng)廢除已決事實(shí)免證效力,將已決事實(shí)評價(jià)放歸法官自由心證評價(jià)。曹志勛提出,為達(dá)到擴(kuò)大既判力的目的,應(yīng)當(dāng)提起獨(dú)立的中間確認(rèn)之訴。比較法上雖然存在擴(kuò)張既判力范圍的主張,但存在標(biāo)準(zhǔn)模糊、缺乏可預(yù)見性以及可能無謂浪費(fèi)訴訟資源的弊端,也不適合我國現(xiàn)有發(fā)展程度。

  占善剛教授認(rèn)為,證據(jù)保全與保全程序雖均有保全之名,在性質(zhì)上卻迥然不同。證據(jù)保全乃預(yù)先進(jìn)行的證據(jù)調(diào)查程序,保全程序乃暫時(shí)、假定地確定私權(quán)的程序,目的在于保障將來強(qiáng)制執(zhí)行中順利實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人的私權(quán)。證據(jù)保全參照適用保全程序的規(guī)定乃錯(cuò)誤立法。應(yīng)立足于證據(jù)保全本質(zhì)作相應(yīng)的制度安排。

  參考文獻(xiàn)

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  [2] 唐力:《司法公正實(shí)現(xiàn)之程序機(jī)制--以當(dāng)事人訴訟權(quán)保障為側(cè)重》,載《現(xiàn)代法學(xué)》.20xx年第4期.

  [3] 王曉、任文松:《民事訴權(quán)濫用的法律規(guī)制》,載《現(xiàn)代法學(xué)》,20xx年第5期.

  [4] 張衛(wèi)平:《重復(fù)訴訟規(guī)制研究:兼論“一事不再理”》,載《中國法學(xué)》,20xx年第2期.

  [5] 張衛(wèi)平:《既判力相對性原則:根據(jù)、例外與制度化》,載《法學(xué)研究》,20xx年第1期.

  [6] 張嘉軍:《人民陪審制度:實(shí)證分析與制度重構(gòu)》,載《法學(xué)家》,20xx年第6期.

民事訴訟論文2

  【摘 要】寫好民事訴訟法律文書的寫作中心具有重要意義,沒能把握寫作中心的民事訴訟法律文書如無矢之的,無法發(fā)揮其訴訟作用。無論對于民事起訴狀而言,還是答辯狀或者是一審民事判決書來講,訴訟請求都是其寫作中心,寫作訴訟請求時(shí),在請求事項(xiàng)、請求依據(jù)、請求對象及請求數(shù)額上應(yīng)清晰、明確。

  【關(guān)鍵詞】民事法律文書;訴訟請求;寫作;中心

  民事訴訟法律文書寫作的中心,是民事訴訟各個(gè)程序的文書寫作的展開點(diǎn),各個(gè)法律文書只有從這個(gè)中心展開相關(guān)事實(shí)的認(rèn)定、法律的適用等的寫作,才可能實(shí)現(xiàn)民事訴訟法律文書的寫作目的,實(shí)現(xiàn)寫作法律文書的價(jià)值。反之,如果在寫作民事訴訟法律文書時(shí)沒有認(rèn)清或把握好這個(gè)中心,偏離寫作中心,對與寫作中心無關(guān)的法律事實(shí)或者法律規(guī)范著墨過多,那么法律文書可能成為無矢之的,無睛之龍了,胡子眉毛一把抓,使法官或者當(dāng)事人摸不著頭腦。所以,在掌握了法律文書寫作所需的基本事實(shí)和法律材料后,認(rèn)清法律文書的寫作中心并且圍繞它展開寫作具有重要意義。因?yàn)楦鶕?jù)1992年最高人民法院下發(fā)的《法院訴訟文書樣式》的民事訴訟法律文書數(shù)量較多,實(shí)難一一列舉,所以,本文以民事起訴狀、答辯狀和一審判決書三種重要的、涉及民事主體實(shí)體權(quán)利義務(wù)的、寫作要求較高的民事法律文書為例,探討民事訴訟法律文書的寫作中心。

  一、民事訴訟法律文書的寫作中心:兩個(gè)含義

  如何理解民事訴訟法律文書的寫作中心?本文認(rèn)為這里的“寫作中心”有兩個(gè)含義,“民事訴訟法律文書的寫作中心”的一個(gè)含義是指在民事訴訟中同一案件中的各個(gè)主體制作的法律文書所應(yīng)共同圍繞的寫作中心。以民事訴訟中的民事起訴狀、答辯狀和一審判決書這三種法律文書為例,民事訴訟法律文書的寫作中心是在民事一審中,原告及其代理人制作的民事起訴狀及代理詞、被告及其代理人制作的答辯狀及代理詞、審判人員制作的一審判決書,這三種法律文書寫作應(yīng)共同指向和圍繞的中心;“民事訴訟法律文書寫作中心”的第二個(gè)含義是指每一份民事法律文書寫作應(yīng)圍繞的中心,比如民事起訴狀寫作時(shí)應(yīng)圍繞的寫作重點(diǎn)和寫作中心。

  二、民事訴訟法律文書寫作中心:訴訟請求

  無論是第一個(gè)含義的“民事訴訟法律文書的寫作中心”還是第二個(gè)含義的“民事訴訟法律文書的寫作中心”,兩個(gè)“中心”并不矛盾,而是相一致的,那么是否存在這樣的一個(gè)中心?這個(gè)中心是什么?本文認(rèn)為民事法律文書寫作是為實(shí)現(xiàn)民事訴訟目的服務(wù)的,民事訴訟中當(dāng)事人的爭訟目的和審判人員的息訟目的都在圍繞著一個(gè)中心,因而民事訴訟法律文書的寫作也存在一個(gè)應(yīng)圍繞的中心,這個(gè)中心就是“訴訟請求”。

  以民事起訴狀、答辯狀、一審判決書為例,在這三種法律文書中,訴訟請求十分關(guān)鍵和重要,它被用來說明原告要保護(hù)的權(quán)利的范圍,是被告承認(rèn)或者反駁的對象,也是法院定紛止?fàn)幍姆秶,是制作這三種法律文書時(shí)所應(yīng)圍繞的中心。以著作權(quán)侵權(quán)案件為例,原告的起訴狀中的訴訟請求通常包括了:(1)確認(rèn)侵權(quán)的訴訟請求;(2)要求停止侵權(quán)的請求;(3)要求侵權(quán)賠償?shù)恼埱?(4)要求承擔(dān)律師費(fèi)、公證費(fèi)的請求。寫作起訴狀時(shí),如果起訴狀中只有上述1個(gè)請求,比如確認(rèn)侵權(quán)的請求,那么起訴狀中的事實(shí)和理由就僅僅圍繞這一請求展開寫作,不必再寫原告遭受損失,損失數(shù)額、損失數(shù)額如何計(jì)算,律師費(fèi)、公證費(fèi)如何發(fā)生及數(shù)額等事實(shí)以及理由;相應(yīng)的,答辯狀只需要就是否侵權(quán)進(jìn)行回答和辯解即可;判決書中查明事實(shí),闡述理由和判決結(jié)果只圍繞“被告是否侵犯原告著作權(quán)”這一訴訟請求制作即可。而如果起訴狀中列了上述4項(xiàng)訴訟請求,那么起訴狀、答辯狀、判決書寫作時(shí)所應(yīng)圍繞的中心則應(yīng)是這4項(xiàng)訴訟請求?傊,民事訴訟法律文書的寫作中心是訴訟請求,一旦脫離了訴訟請求這個(gè)中心,法律文書的寫作便沒有法律意義可言了。

  需要注意的是,民事訴訟法律文書的寫作中心與刑事訴訟法律文書的寫作中心是不同的,刑事訴訟法律文書的寫作是圍繞“罪與罰”這個(gè)中心展開的。而民事訴訟法律文書的寫作中心則是“訴訟請求”。這種寫作中心的不同與兩種文書體現(xiàn)的法律價(jià)值與功能有關(guān)。

  三、寫作民事訴訟法律文書中心的注意事項(xiàng)

  那么,如何圍繞訴訟請求寫好起訴狀、答辯狀和一審判決書?對于起訴狀而言,應(yīng)結(jié)合原告的訴訟目的,寫好訴訟請求,這里的訴訟請求應(yīng)該注意:(1)列清請求事項(xiàng)。要清晰的列明有幾項(xiàng)訴訟請求,哪些訴訟請求是單一請求,哪些是合并請求;(2)訴訟請求要依法有據(jù)。首先要依法明確是確認(rèn)之訴、給付之訴還是變更之訴;其次請求事項(xiàng)需要依法表述,比如侵權(quán)賠償請求中,有人寫的訴訟請求中會出現(xiàn)“車旅費(fèi)”、“奶粉費(fèi)”、“精神損失費(fèi)”。這樣寫其實(shí)是不規(guī)范的,《侵權(quán)責(zé)任法》第十五條規(guī)定:“承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的方式主要有:①停止侵害;②排除妨礙;③消除危險(xiǎn);④返還財(cái)產(chǎn);⑤恢復(fù)原狀;⑥賠償損失;⑦賠禮道歉;⑧消除影響、恢復(fù)名譽(yù)!薄肚謾(quán)責(zé)任法》第十六條之規(guī)定:“侵害他人造成人身損害的,應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)等為治療和康復(fù)支出的合理費(fèi)用,以及因誤工減少的收入。造成殘疾的,還應(yīng)當(dāng)賠償殘疾生活輔助具費(fèi)和殘疾賠償金。造成死亡的,還應(yīng)當(dāng)賠償喪葬費(fèi)和死亡賠償金!备鶕(jù)以上規(guī)定,請求事項(xiàng)應(yīng)該是符合法律規(guī)定的,因此,結(jié)合相關(guān)司法解釋,人身損害賠償?shù)恼埱筚M(fèi)用可表述為:“醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)”等,請求精神損害賠償應(yīng)表述為“精神損害撫慰金”。(3)請求承擔(dān)義務(wù)的對象要明確。被告是自然人的,要寫其身份證上的姓名,是法人的要寫明其登記注冊的名稱,以明確被告;有些案件中,被告不止一人,這時(shí)訴訟請求中,要寫清楚要求哪一個(gè)、哪幾個(gè)或者是全部被告承擔(dān)一個(gè)或幾個(gè)或全部責(zé)任或義務(wù)。(4)數(shù)額要明確。比如訴訟請求中只寫“請求法院判令被告賠償損失”是數(shù)額不明確的,這將導(dǎo)致被告無法就數(shù)額多少進(jìn)行答辯,法院無法就判決數(shù)額問題判決,所以應(yīng)寫成比如“請求法院判令被告張某賠償精神損害撫慰金10000元”。根據(jù)以上4點(diǎn),將訴訟請求寫的明確、具體、清晰后,應(yīng)在接下來的事實(shí)敘寫與理由論證中僅僅圍繞訴訟請求展開寫作。比如訴訟請求中“請求被告賠償醫(yī)療費(fèi)5000元”,那么就要在事實(shí)中寫清侵權(quán)事實(shí)各要素以及就醫(yī)情況,在理由闡述中寫明要求賠償醫(yī)療費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)數(shù)額的法律依據(jù)。   對于答辯狀而言,圍繞訴訟請求這個(gè)中心寫好法律文書,要有針對性的就訴訟請求進(jìn)行承認(rèn)或反駁,其事實(shí)和理由的表述也要相應(yīng)的圍繞訴訟請求展開。對于一審判決書而言,也是要以訴訟請求為中心清晰雙方當(dāng)事人的爭議焦點(diǎn),查明案件事實(shí),闡明裁判理由,給出判決結(jié)果。

  四、討論:一審、二審和審判監(jiān)督程序中主要民事法律文書的寫作中心是否一致

  以上,本文主要提及了一審民事訴訟法律文書中的民事起訴狀、答辯狀、一審判決書圍繞的寫作中心應(yīng)是訴訟請求。那么,二審與再審民事訴訟主要法律文書寫作中心是否與一審一樣呢?有人可能說,不一樣,二審、再審主要民事訴訟法律文書的寫作中心應(yīng)是“評價(jià)原裁判”,這是第一種觀點(diǎn)。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為二審、再審主要民事訴訟法律文書的寫作中心應(yīng)是“評價(jià)原裁判”和“訴訟請求”(一審中表述為“訴訟請求”、二審中表述為“上訴請求”、再審中表述為“請求事項(xiàng)”,盡管表述不同,但是在法律文書中的功能和作用是相同的,所以本文為方便論述統(tǒng)一表述為“訴訟請求”)兩個(gè)中心。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為二審、再審主要民事訴訟法律文書的寫作中心仍應(yīng)是“訴訟請求”這一個(gè)中心。對于以上三種觀點(diǎn),本文認(rèn)為第一種觀點(diǎn)以“評價(jià)原裁判”指出了二審裁判對一審裁判的法律監(jiān)督作用,但是忽視了二審、再審中當(dāng)事人當(dāng)事人期望解決的根本問題“訴訟請求”。第二種觀點(diǎn)看到了二審、再審裁判要解決的兩個(gè)問題,即“評價(jià)原裁判”和“訴訟請求”的問題,但是“評價(jià)原裁判”已經(jīng)包含在“訴訟請求”中,如果將這兩點(diǎn)都認(rèn)定為寫作中心,則有“中心”重復(fù)之嫌。所以,本文比較贊同第三種觀點(diǎn),即二審、再審主要民事訴訟法律文書的寫作中心仍應(yīng)是“訴訟請求”。不過在寫作這一中心時(shí),除了注意當(dāng)事人的訴訟請求問題,還要注意發(fā)揮二審、再審的法律監(jiān)督作用“評價(jià)原裁判”。

  綜上,本文認(rèn)為民事訴訟主要法律文書的寫作中心是“訴訟請求”,只有圍繞“訴訟請求”對事實(shí)和法律進(jìn)行推敲,展開法律文書的寫作,才可能體現(xiàn)好各個(gè)法律文書的功能和作用,實(shí)現(xiàn)訴訟目的。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 陳衛(wèi)東,劉計(jì)劃.法律文書寫作[M].中國人民大學(xué)出版社,20xx.

  [2] 洪何苗,潘蘭香.民事起訴狀的寫作要求和注意事項(xiàng)[J].應(yīng)用寫作,20xx(10).

  作者簡介:陳洪嬌,洛陽師范學(xué)院教師,從事法律文書寫作課程教學(xué)。

民事訴訟論文3

  民事訴訟證據(jù)支持中法務(wù)會計(jì)論文

  1法務(wù)會計(jì)在民事訴訟證據(jù)支持中的基本現(xiàn)狀

  法務(wù)會計(jì)所提供的民事訴訟證據(jù)支持的作用現(xiàn)狀在我國當(dāng)前的司法模式下,在訴訟程序中專門設(shè)立了處理會計(jì)問題的司法會計(jì)鑒定程序,充當(dāng)法官的助手,以其會計(jì)專業(yè)知識來彌補(bǔ)法官在會計(jì)專業(yè)知識方面的不足。當(dāng)法務(wù)會計(jì)人員出庭作出司法鑒定意見和結(jié)論時(shí),必須能夠接受當(dāng)事人及法官的質(zhì)詢才能作為獨(dú)立的訴訟證據(jù)參與到法庭調(diào)查中,才能有資格參與到民事訴訟證據(jù)的認(rèn)證、質(zhì)證等法庭調(diào)查環(huán)節(jié)中。

  2法務(wù)會計(jì)在民事訴訟證據(jù)支持中的主要應(yīng)用

  2.1法務(wù)會計(jì)人員作為鑒定人參與民事訴訟

  法務(wù)會計(jì)鑒定人身份的產(chǎn)生一般有3種主要方式。

 、俳邮苊袷略V訟中其中一方的委托而形成;

 、谟擅袷略V訟中的雙方當(dāng)事人協(xié)商決定;

 、郛(dāng)雙方當(dāng)事人無法達(dá)成一致意見時(shí)由法院強(qiáng)行指定。因此,由以上三種方式產(chǎn)生的法務(wù)會計(jì)人員所出具的證據(jù)支持是我國民事訴訟案件的證據(jù)之一,具有較強(qiáng)的法律效力。

  2.2法務(wù)會計(jì)人員作為專家輔助人參與民事訴訟

  法務(wù)會計(jì)的另一個(gè)身份即專家輔助人。專家輔助人是我國民事訴訟案件中證據(jù)制度的一大突破,其職能主要體現(xiàn)在:

  ①對涉案民事訴訟的專門問題進(jìn)行說明和詢問;

  ②對民事訴訟案件中的鑒定人進(jìn)行詢問。

  3法務(wù)會計(jì)在民事訴訟證據(jù)支持中存在的問題和對策

  3.1服務(wù)領(lǐng)域狹窄

  民事訴訟案件在現(xiàn)行司法實(shí)踐中采取不告不理的基本原則,只要當(dāng)事人不到法院起訴,法院基本上不會主動進(jìn)行案件的受理,因此很少有會計(jì)師事務(wù)所關(guān)心和涉及法務(wù)會計(jì)這一服務(wù)領(lǐng)域。盡管有少部分會計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)開展了相關(guān)的司法會計(jì)鑒定工作,但仍存在其公信力不高,說服證明力差,業(yè)務(wù)量不多,執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏等弊端。因此,我國需要從理論層面上來推進(jìn)法務(wù)會計(jì)的證據(jù)支持研究,進(jìn)而制定法務(wù)會計(jì)在民事訴訟鑒定標(biāo)準(zhǔn)和法律責(zé)任方面的法律法規(guī),增強(qiáng)立法供給,逐漸提高法務(wù)會計(jì)的訴訟支持力度并擴(kuò)展其運(yùn)用范圍,擢升法務(wù)會計(jì)專家在解決民事訴訟糾紛中的業(yè)務(wù)能力和水平。

  3.2有效認(rèn)證制度缺失

  傳統(tǒng)司法會計(jì)鑒定一般都很少涉及法務(wù)會計(jì)的資格認(rèn)證制度和鑒定制度,其訴訟證據(jù)支持和業(yè)務(wù)操作范圍標(biāo)準(zhǔn)基本空缺。因此,法務(wù)會計(jì)人員在收集證據(jù)的過程中,鑒別真假信息的能力不夠。除此之外,對于如何幫助當(dāng)事人計(jì)算損失賠償范圍和鑒定標(biāo)準(zhǔn)等方面的制度也不足,并沒有一個(gè)具體明確的行為標(biāo)準(zhǔn)來量化相關(guān)人員的責(zé)任。因此,要建立健全法務(wù)會計(jì)的專家認(rèn)證制度,對民事訴訟過程中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見和建議,以此來充實(shí)法務(wù)會計(jì)的理論和實(shí)踐體系。同時(shí),應(yīng)廣泛實(shí)行法律援助制度,確保社會弱勢群體能夠獲得民事訴訟的司法援助,確保法律面前人人平等。

  3.3民事訴訟成本制度的滯后

  我國民事訴訟成本制度仍然沿用傳統(tǒng)的使用原則,沒有跟上社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。訴訟成本的提升使得很多正常的訴訟案件無法進(jìn)行,司法效益得不到保證。相關(guān)部門要構(gòu)建符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的成本制度,取消立案時(shí)的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)建立起律師費(fèi)轉(zhuǎn)付的制度,鼓勵采取多渠道、多方式解決民事沖突。必要時(shí),還可以建立訴訟保險(xiǎn)制度,通過購買保險(xiǎn)的方式將訴訟成本控制到最低水平。綜上所述,法務(wù)會計(jì)所提供的證據(jù)資料應(yīng)具有客觀性、合法性和關(guān)聯(lián)性的特征,能夠給相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定和執(zhí)行民事訴訟程序提供有力的司法幫助。

中國國際民事訴訟制度現(xiàn)狀與對策 論文

標(biāo)簽:其他類論文 時(shí)間:2019-01-17
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  在中國,晚近如火如荼的司法改革,尤其是民事訴訟制度的改革,常常忽略其中重要的一塊---國際民事訴訟的改革,致使中國的國際民事訴訟制度發(fā)展遲緩。在立法方面,目前有關(guān)涉外民事訴訟程序的規(guī)定依舊停留在 20 世紀(jì) 80 年代的水平。

  從條文數(shù)目來說,1982 年 《民事訴訟法 ( 試行) 》第五編 “涉外民事訴訟程序的特別規(guī)定”有 21 條 ( 第 185-205 條) ; 1991 年 《民事訴訟法》第四編 “涉外民事訴訟程序的特別規(guī)定”增加至33 條 ( 第247-269 條) ; 2012 年修訂的 《民事訴訟法》在涉外民事訴訟程序條文上減少至 25 條( 第 259-283 條) .從條文的內(nèi)容來說,現(xiàn)有的國際民事訴訟制度基本上是 1982 年 《民事訴訟法( 試行) 》的架構(gòu),無論是基本原則還是具體內(nèi)容,都沒有較大的變化。二十世紀(jì)八十年代初,中國處于改革開放之初,相對封閉,涉外案件很少。三十多年來,我國的政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面已經(jīng)發(fā)生了巨變。當(dāng)今的中國,經(jīng)濟(jì)總量上位居全球第二,跨境貨物貿(mào)易位居全球第一,無人會否認(rèn)中國在當(dāng)今國際社會的大國地位。然而,中國國際民事訴訟制度卻沒有能夠隨著我國社會的發(fā)展而發(fā)展。中國的國際民事訴訟制度該如何發(fā)展,國際社會有哪些先例可以借鑒,無疑是一個(gè)需要思考的問題。

  在國內(nèi)層面,我們認(rèn)為,中國海事審判的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)和推廣。一是因?yàn)檫@是本土化的制度; 二是因?yàn)楹J聦徟斜旧砗艽笠徊糠志褪巧嫱獍讣?014 年 9 月,最高人民法院發(fā)布的 《中國海事審判白皮書 ( 1984-2014) 》指出,三十多年來,我國一審海事案件年收案總數(shù)從海事法院成立之初的 100 多件發(fā)展今年超 2 萬件,我國已成為世界上受理海事案件數(shù)量最多的國家。全國海事一審案件服判息訴率平均達(dá)到 90%左右,涉訪上訪比例在千分之一以內(nèi),所有海事糾紛案件均能在訴訟程序內(nèi)化解。不僅如此,我國海事審判還具有較高的國際聲譽(yù)和國際影響。海事法院受理的海事案件的當(dāng)事人遍及世界 70 多個(gè)國家和地區(qū)。每年均有上百件與我國原本無任何聯(lián)系的海事案件的外國當(dāng)事人自愿選擇到我國海事法院申請扣船、起訴。因此,最高人民法院正式對外宣布,于1997 年提出的在 2010 年之前將我國建設(shè)成為亞太地區(qū)海事司法中心的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

關(guān)于民事訴訟調(diào)解制度的若干問題探究的論文

標(biāo)簽:其他類論文 時(shí)間:2018-11-10
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  一、民事訴訟調(diào)解制度的基本理論

  民事訴訟調(diào)解,其含義即人民法院根據(jù)自愿、合法的原則,依照嚴(yán)格的訴訟程序,采取調(diào)解的方式促使雙方當(dāng)事人達(dá)成和解,解決民事權(quán)益爭議的一種結(jié)案方式和訴訟活動。目前在有關(guān)民事訴訟的法律規(guī)范中,關(guān)于民事訴訟的所有步驟的內(nèi)容都是特定的,不容隨意改變。在調(diào)解過程中,一切工作的基礎(chǔ)是在原被告雙方?jīng)]有被強(qiáng)迫的情況下客觀有效地進(jìn)行?v觀歷年的訴訟案例經(jīng)驗(yàn),只要最終判決是以調(diào)解的結(jié)果結(jié)束的,人民群眾大多都滿意這樣的判決,眼被告雙方也不想一直不停的訴訟下去,減少了濫用上訴的現(xiàn)象。重新發(fā)回重審的概率也大為降低,最終結(jié)案率自然升高。總而言之,法院的調(diào)解工作解決了大大小小的糾紛,使廣大人民群眾能夠和睦相處,既加強(qiáng)了司法權(quán)威又解決了司法資源浪費(fèi)的現(xiàn)象,一舉幾得。而對于當(dāng)今的我們來說,不僅要將這種難得的能力學(xué)會,更要將這種益處傳播并去影響身邊的法律人。深化調(diào)解的功能將會成為當(dāng)今乃至未來法律工作者重中之重的`任務(wù)。

  二、調(diào)解制度原則在司法適用中的探析

  我國民訴法專門規(guī)定了調(diào)解制度應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的幾個(gè)重要原則,其中比較重要的一項(xiàng)就是自愿和合法原則。這一內(nèi)容要求在進(jìn)入調(diào)解程序之后,法官能夠做到幾個(gè)保證:一是保證當(dāng)事人自愿的原則。即就是要求在民事訴訟中,法院要遵從當(dāng)事人意思自治的原則,依據(jù)當(dāng)事人的真實(shí)意愿,訴訟調(diào)解的啟動要依當(dāng)事人自愿的原則啟動,而調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容也要依據(jù)當(dāng)事人的合意決定。調(diào)解書的簽收原則就是要保證在原被告雙方都同意的情況下簽字。二是保證事實(shí)客觀、責(zé)任明確的原則。民事訴訟中進(jìn)行調(diào)解工作堅(jiān)持在原被告雙方都情愿的條件下進(jìn)行。事實(shí)客觀,責(zé)任明確是相對于雙方情愿的更深層次的內(nèi)容,可能會成為調(diào)解制度的一個(gè)不可或缺的前提。三是堅(jiān)持合法原則。凡是涉及訴訟過程中每一環(huán)節(jié)的進(jìn)行都要遵循法律已有的規(guī)定,調(diào)解制度更要起到標(biāo)榜立樣的作用。每一步的實(shí)行都要按照法律的明確指示。

關(guān)于民事訴訟法學(xué)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)向研究論文

標(biāo)簽:法學(xué)畢業(yè)論文 時(shí)間:2018-08-09
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  民事訴訟法學(xué)作為法律體系不可分割的一個(gè)重要組成部分,隨著我國綜合國力的逐漸提升和對法律的越來越重視,加強(qiáng)民事訴訟法學(xué)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)向,構(gòu)建法治社會成為我國重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一。基于此,本文先從成就、當(dāng)前面臨問題對我國民事訴訟法學(xué)進(jìn)行了相關(guān)研究,然后從研究方法論和程序哲學(xué)觀兩方面對民事訴訟法學(xué)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)向進(jìn)行了深入探析。

  在法治社會構(gòu)建工作的不斷推進(jìn)之下,我國民事訴訟法學(xué)取得了一系列重要的成就,這是值得高興的。但在民事訴訟法學(xué)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)向過程中所出現(xiàn)的各種問題卻不容忽視,這些問題的存在嚴(yán)重限制了我國民事訴訟法學(xué)向現(xiàn)代化的進(jìn)一步轉(zhuǎn)向,必須要從問題根本入手,探索有效解決方法加以解決,這樣民事訴訟法學(xué)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)向工作的必經(jīng)之路。

  一、我國民事訴訟法學(xué)取得的成就

  自新中國成立至今,我國民事訴訟法學(xué)已走過了60多年的發(fā)展歷程。在這60多年中,從無至有,從零散到基本成型,從基本成型到不斷修訂調(diào)整,我國民事訴訟法學(xué)取得了重大發(fā)展成果,形成了較多的研究資料,積累了較多的經(jīng)驗(yàn)方法。這種成就突出體現(xiàn)在民事訴訟法學(xué)的三次立法和修法,體現(xiàn)在對司法機(jī)關(guān)司法活動所產(chǎn)生的深刻影響之上,給司法機(jī)關(guān)解決民事訴訟問題,解決各種疑難問題和司法解決提供了重要的參考、依據(jù)和智慧。特別值得關(guān)注的是,在我國普及法律教育,傳播現(xiàn)代民事訴訟法律觀念,提升國民訴訟常識與素養(yǎng)中,民事訴訟法學(xué)均功不可沒,起到了巨大的正向作用[1]。除此之外,我國民事訴訟法學(xué)隨著社會的進(jìn)步發(fā)展日益繁榮,每年在正式學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表的與民事訴訟法學(xué)相關(guān)的論文、專著、書籍等著述接近上千種,國內(nèi)關(guān)于民事訴訟法學(xué)的研究范圍、研究深度也越來越廣泛,深刻,研究內(nèi)容更加豐富,研究方法更加多樣,研究視野更加寬廣,這些都極大地推動了我國民事訴訟法學(xué)的快速發(fā)展,是取得的重要成就。

論文:電子證據(jù)在民事訴訟中的運(yùn)用

標(biāo)簽:其他類論文 時(shí)間:2017-11-21
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  摘 要: 近年來,隨著我國社會的不斷發(fā)展進(jìn)步,民事訴訟案件似乎在我們的身邊越來越常見,并對我們的生活產(chǎn)生了極大的影響。伴隨科技與信息技術(shù)的發(fā)展,電子證據(jù)在民事訴訟中的地位已經(jīng)越來越高,它不同于傳統(tǒng)的證據(jù),它具有獨(dú)特的表現(xiàn)形式,是當(dāng)今社會民事訴訟中的一種新型的證據(jù)。但是在我國,現(xiàn)行的法律對電子證據(jù)的規(guī)定還不夠完善,還有一定的缺陷,致使我國的法學(xué)理論以及司法方面的實(shí)踐等都嚴(yán)重的缺少一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),需要在不斷的發(fā)展中去完善,并且探索出與法律規(guī)定相符合的取證道路,確保在民事訴訟中電子證據(jù)的真正意義能夠得到充分的發(fā)揮。

  關(guān)鍵詞 :民事訴訟 電子證據(jù) 彩信規(guī)則

  作者簡介:叢玉紅,北京政法職業(yè)學(xué)院。

  早在2005年的4月1日起,《中華人民共和國電子簽名法》的實(shí)施,就已經(jīng)開創(chuàng)了我國電子證據(jù)專門立法的先河,這一法律的頒布與實(shí)施,標(biāo)志著我國法制對適應(yīng)現(xiàn)代化建設(shè)的新進(jìn)程有了新的發(fā)展與進(jìn)步,同時(shí),也代表著我國法律的建設(shè)與發(fā)展更加的完善。隨著近年來電子信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普遍應(yīng)用,我國國內(nèi)電子商務(wù)方面的活動已經(jīng)越來越多,為此,導(dǎo)致了我國出現(xiàn)了很多新類型的案件,而電子證據(jù)的出現(xiàn),在民事訴訟中有著不可忽視的地位,隨著其不斷的發(fā)展,電子證據(jù)的地位也越來越突出。但是,由于在電子證據(jù)方面的彩信規(guī)則中并沒有給予相應(yīng)的規(guī)定,導(dǎo)致了我國在電子證據(jù)的相應(yīng)規(guī)定方面村現(xiàn)在很多矛盾,給民事糾紛的處理帶來很大的消極影響。

法律本科生民事訴訟法畢業(yè)論文

標(biāo)簽:法律畢業(yè)論文 時(shí)間:2017-10-01
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  能力與知識的關(guān)系,相信大家都很清楚。知識不是能力,但卻是獲得能力的前提與基礎(chǔ)。而要將知識轉(zhuǎn)化為能力,需要個(gè)體的社會實(shí)踐。下面是編輯老師為大家準(zhǔn)備的法律本科生畢業(yè)論文。

  舉證責(zé)任是民事訴訟制度的核心問題,而舉證時(shí)限問題則是民事訴訟實(shí)踐中經(jīng)常遇到的,是民事是訴訟證據(jù)制度的重要組成部分,在一定程度上決定著當(dāng)事人在民事訴訟中是否承擔(dān)不利后果,也影響著法院的辦案效率和質(zhì)量。所謂舉證時(shí)限,即當(dāng)事人根據(jù)法律的規(guī)定向法院提供證據(jù)的期限,也被稱為舉證效力時(shí)間。舉證時(shí)限制度即負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定和法院指定的期限內(nèi)提出使其主張成立的相應(yīng)證據(jù),逾期不提出證據(jù)則承擔(dān)證據(jù)失效或失權(quán)等不利法律后果的一項(xiàng)民事訴訟期間制度。

  (一)程序安定理論

  所謂程序安定,是指民事訴訟應(yīng)嚴(yán)格依照法律的規(guī)定進(jìn)行并作出終局決定,進(jìn)而保持有條不紊的訴訟狀態(tài)。民事訴訟法上的訟爭一成不變原則、管轄恒定原則和應(yīng)訴管轄制度、限制撤訴原則、禁止任意訴訟原則和放棄責(zé)問權(quán)制度等,這些都是以或主要是以程序安定為價(jià)值理想而設(shè)計(jì)的。①縱觀整個(gè)民事訴訟過程,庭審是中心環(huán)節(jié),而庭審必須依賴于證據(jù),當(dāng)事人的訴求必須圍繞證據(jù)而展開,法官的裁判也須依證據(jù)作出。舉證時(shí)限制度的目的在于通過限定舉證的`有效期間,盡量避免因證據(jù)的提出不受時(shí)間限制而產(chǎn)生的程序動蕩,減少或杜絕重新啟動程序,從而保證程序的安寧和穩(wěn)定,削弱任意性,以實(shí)現(xiàn)裁判的終局性和確定性,更加有效地解決糾紛,保障司法權(quán)威。

民事訴訟的目的論文文獻(xiàn)綜述

標(biāo)簽:參考文獻(xiàn) 時(shí)間:2017-08-03
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民事訴訟的目的論文文獻(xiàn)綜述

二、 關(guān)于民事訴訟目的研究的意義
民事訴訟目的理論研究的意義,主要在于它為民事訴訟制度設(shè)計(jì)提供一種基本理念。結(jié)合我國今天正在大力推廣的審判方式的改革,以設(shè)立民事訴訟制度的客觀需要和民事訴訟本質(zhì)屬性與規(guī)律為基點(diǎn)來重新思考和設(shè)定我國民事訴訟目的理論,從而用以指導(dǎo)重構(gòu)我國科學(xué)可行的民事審判模式,有利于進(jìn)一步推動我國的司法改革。因此,在我國當(dāng)前民事訴訟目的的研究中,正確把握民事訴訟目的的意義,是我們形成科學(xué)的民事訴訟目的觀和構(gòu)建適合于我國現(xiàn)實(shí)國情的民事訴訟制度的核心工作。
對民事訴訟目的的研究的重要意義在于:
劉榮軍教授在《民事訴訟的目的與司法的作用》一文中指出,研究民事訴訟目的,對于民事訴訟制度的設(shè)立以及完善,不僅具有立法、司法的意義,同時(shí)也具有理論和時(shí)間的意義。
章武生、關(guān)澤勇教授共同撰寫的《論民事訴訟的目的》一文中,更進(jìn)一步對民事訴訟目的的研究意義進(jìn)行闡述。民事訴訟目的論屬于民事訴訟法學(xué)基礎(chǔ)理論的范疇。而對于民事訴訟法學(xué)基礎(chǔ)理論的其它部分來說,目的論又處于一種前提性的位置,其它基礎(chǔ)理論的探討大多都是建立在一定目的論認(rèn)識基礎(chǔ)上的-雖然論者本人可能并未意識到這一點(diǎn)。由于目的論的這種基礎(chǔ)性、前提性的位置,人們很容易把它看成是距離現(xiàn)實(shí)很遠(yuǎn)的“空論”,而不愿投注過多的精力。無法否認(rèn),目的論很難為司法實(shí)踐提供直接的、具體的解釋工具,但這完全不能成為我們否認(rèn)民事訴訟目的論價(jià)值的理由。事實(shí)上,正是由于民事訴訟目的論在民事訴訟法學(xué)體系中的這種地位,決定了它對民事訴訟的理論研究和制度設(shè)計(jì)都具有重要的指導(dǎo)意義。
    (一)理論上的意義。我國民事訴訟法學(xué)的研究至今仍相當(dāng)薄弱,這是民事訴訟法學(xué)界無法回避的一個(gè)事實(shí)。而基礎(chǔ)理論研究的不足又是其突出表現(xiàn);A(chǔ)理論的薄弱,一方面使我國民事訴訟法學(xué)無法形成完整的體系,具備獨(dú)立的品格;另一方面也因其不能為具體制度的研究提供堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)而制約了我國民事訴訟法學(xué)整體水平的提高。民事訴訟法學(xué)基礎(chǔ)理論的某些部分,如訴權(quán)理論、訴訟結(jié)構(gòu)理論、既判力理論等在我國還是受到相當(dāng)關(guān)注的。這些方面的研究,無疑是極有價(jià)值的。但我們也看到,關(guān)于這些問題的某些爭論實(shí)際上沒有取得大的成效,因?yàn)閷W(xué)者們常;诓煌那疤崛幷撘恍┫鄬“細(xì)節(jié)性”的問題。某種目的論被作為一個(gè)當(dāng)然的邏輯起點(diǎn),而不同學(xué)者所持目的論觀點(diǎn)又不一定相同。由此看來,目的論研究的意義就很清楚了:它為民事訴訟法學(xué)基礎(chǔ)理論的研究提供了一個(gè)更高層次的爭論場所,在這里人們可以把“民事訴訟法的目的是什么”作為一個(gè)單獨(dú)的問題提出來進(jìn)行探討。因此,作為“民事訴訟理論出發(fā)點(diǎn)”的目的論研究的繁榮必然會推動整個(gè)民事訴訟法學(xué)向縱深發(fā)展。
    (二)實(shí)踐中的意義。目的論研究對于民事訴訟實(shí)踐的意義主要在于它可以為民事訴訟制度設(shè)計(jì)提供一種基本理念。法學(xué)是一門應(yīng)用學(xué)科,在應(yīng)用學(xué)科的研究中,理論研究不是最終的目的,再完善的理論構(gòu)筑,如果對現(xiàn)實(shí)沒有任何指導(dǎo)意義,就失去了其存在的價(jià)值。民事訴訟的理論是為了指導(dǎo)民事訴訟實(shí)踐,在這當(dāng)中,目的論起著為民事訴訟制度設(shè)計(jì)提供基本理念或曰“指導(dǎo)方向”的作用;诓煌哪康恼撚^點(diǎn),定會有不同的民事訴訟制度設(shè)計(jì)。應(yīng)該明確的是,由于目的論的這種功能,我們在研究時(shí)無法完全拋開一個(gè)國家具體的國情。盡管目的論研究所具有的抽象性和普遍性使我們在一定程度上可以進(jìn)行超越歷史、地域的探討;但每個(gè)國家的法制傳統(tǒng)、現(xiàn)實(shí)國情及由此決定的法制化階段對法學(xué)理論的要求畢竟有所不同。因此,旨在對我國民事訴訟制度設(shè)計(jì)提供基本理念的目的論研究必須結(jié)合我國的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行。
江偉教授主編的《民事訴訟法》教材中,江偉教授也指出,研究民事訴訟目的,具有重要的理論意義和實(shí)際意義。
目的論的研究可以為民事訴訟法學(xué)的其他基本理論提供一個(gè)更高層次的理念,從而在對其他基本理論的研究中,在民事訴訟的出發(fā)點(diǎn)上獲得共識,推到其他基本理論向縱深發(fā)展。
目的論的研究,可以為我過民事訴訟立法的完善提供一個(gè)基本指導(dǎo)方向。盡管目的論的研究具有的抽象性和普遍性使我們在一定程度上可以進(jìn)行超越歷史、地域的研究,但每個(gè)國家的法律文化傳統(tǒng)、法制化進(jìn)程對法律理論的要求畢竟有所不同,因此,旨在對我國民事訴訟制度進(jìn)行設(shè)計(jì)提供基本指導(dǎo)方向的目的論研究必須針對我國國情。
目的論的研究,可以為法官進(jìn)行法律解釋提供方向性指導(dǎo),在成文法不甚完善的國家(我過亦是),這種指導(dǎo)尤為重要。目的論的這一功能和它為設(shè)計(jì)民事訴訟制度提供基本指導(dǎo)方向的功能是緊密結(jié)合、相輔相成的。